引論:我們?yōu)槟砹?3篇訴訟法論文范文,供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源,期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感,讓您的文章更具深度。
篇1
在歷史上,英國的法律傳統(tǒng)、法律制度對美國法律制度的影響極其深遠(yuǎn)。美國法不存在成文的訴訟法典、實行判例法制度等,都與英國普通法傳統(tǒng)的影響有著很大關(guān)系。但是,在憲法與刑事訴訟法的關(guān)系問題上,美國卻與英國完全不同,美國通過正當(dāng)程序條款,借助一系列的司法判例,形成了一體化的憲法與刑事訴訟法。在美國,一體化的憲法與刑事訴訟法關(guān)系是其不同于其他國家憲法與刑事訴訟法關(guān)系的一大特色,這種憲法與刑事訴訟法的一體化關(guān)系在刑事司法領(lǐng)域主要表現(xiàn)在以下方面。通過憲法及其修正案,將刑事被追訴人訴訟權(quán)利寫入憲法。在美國,刑事被追訴人的訴訟權(quán)利獲得了極大的保障,一些直接涉及刑事被追訴人人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)等方面的訴訟權(quán)利和自由被寫入憲法,上升到憲法權(quán)利的高度并加以保護(hù)。1787 年,《美國憲法》由在費城召開的制憲會議通過??v觀該憲法,僅有第 3 條第 2 款第 3 項規(guī)定了刑事被追訴人接受陪審團(tuán)審判的權(quán)利并確立了管轄的一般原則,憲法并沒有規(guī)定公民特別是刑事被追訴人的訴訟權(quán)利。“人人生而平等,他們都從造物主那里被賦予了某些不可轉(zhuǎn)讓的權(quán)利,其中包括生命權(quán)、自由權(quán)和追求幸福的權(quán)利”這些資產(chǎn)階級革命時期提出的一些關(guān)系到公民權(quán)利的主張并沒有在憲法中得到體現(xiàn)。這種做法受到了聯(lián)邦黨人的猛烈批評。1789 年,美國召開第一屆國會,基于聯(lián)邦黨人和廣大民眾的強烈要求,《權(quán)利法案》的制定成為國會的首要議題。國會在經(jīng)過激烈的辯論后,在麥迪遜提出的修改草案的基礎(chǔ)上確定了 12 條憲法修正案。之后交由各州審查批準(zhǔn),最后有 10 條修正案獲得了各州的批準(zhǔn),在美國稱為《權(quán)利法案》。
通過《權(quán)利法案》及其他一系列憲法修正案,脫胎于英國普通法和殖民地時期的一些公民權(quán)利具有了特殊的憲法意義,成為憲法權(quán)利。同時,也彰顯了對刑事被追訴人訴訟權(quán)利的保護(hù)和對刑事司法機(jī)關(guān)權(quán)力的控制?!稒?quán)利法案》及其他一系列憲法修正案的有關(guān)規(guī)定成為刑事被追訴人訴訟權(quán)利及其保護(hù)的最主要淵源?!稒?quán)利法案》及其他憲法修正案中有關(guān)刑事被追訴人訴訟權(quán)利的內(nèi)容主要有以下幾方面:憲法修正案第 4 條規(guī)定: 人民的人身、財產(chǎn)、文件和住宅不受非法搜查、扣押,只有在進(jìn)行宣誓或代誓言保證后,并依據(jù)可能成立的理由,搜查地點、扣押對象明確,法官才能簽發(fā)搜查證。該條修正案有兩項刑事被追訴人的訴訟權(quán)利: 一是公民享有人身、住宅、文件及財產(chǎn)等不受非法侵犯的權(quán)利; 二是執(zhí)法人員搜查、扣押、監(jiān)禁時,必須持有有權(quán)機(jī)關(guān)簽發(fā)的,詳細(xì)列明搜查的地點、標(biāo)的物以及被搜查人的搜查證,否則不能進(jìn)行搜查、扣押或者監(jiān)禁。
憲法修正案第 5 條規(guī)定: ……,任何人,只有根據(jù)大陪審團(tuán)的書或報告,才能受到死罪或者其他重罪的審判。任何人的生命或身體,不得因同一犯罪行為而兩次受罰; 任何人不得被強迫自我歸罪; 剝奪任何人的生命、自由或者財產(chǎn),必須要經(jīng)過正當(dāng)法律程序。征用私有財產(chǎn),必須給予公正補償。該條包含了四項刑事被追訴人的訴訟權(quán)利,即沉默權(quán); 一事不再罰; 正當(dāng)法律程序; 大陪審團(tuán)審判。憲法修正案第 6 條規(guī)定: 除該地區(qū)的法律事先規(guī)定外,被告享有由公正陪審團(tuán)進(jìn)行迅速和公開審判的權(quán)利; 被告享有了解被指控的犯罪性質(zhì)和理由; 與原告的證人對質(zhì); 通過強制程序獲得對自己有利的證據(jù); 有權(quán)獲得律師幫助且為其辯護(hù)的權(quán)利。該條規(guī)定包括了刑事被追訴人的 6 項訴訟權(quán)利,迅速、公正審判; 獲得律師的幫助; 陪審團(tuán)的審判; 知悉案件性質(zhì)與指控理由; 與對方的證人對質(zhì); 通過強制程序獲得利己證據(jù)的權(quán)利。
憲法修正案第 8 條、第 14 條第 1 款也對刑事被追訴人的其他訴訟權(quán)利進(jìn)行了規(guī)定。如正當(dāng)法律程序權(quán)利等。必須強調(diào)的是,在美國,刑事被追訴人的訴訟權(quán)利保障既存在于憲法正文里,也存在于美國憲法的 10 條修正案,即《權(quán)利法案》之中,只是憲法正文規(guī)定的內(nèi)容偏少而已。至于憲法的這些權(quán)利條款能否適用以及適用范圍如何? 也就是說,憲法的這些權(quán)利條款是僅適用于聯(lián)邦系統(tǒng),還是同時適用于州執(zhí)法系統(tǒng),這是由憲法條文的具體規(guī)定及聯(lián)邦最高法院的有關(guān)判例決定的。正當(dāng)程序條款與刑事被追訴人訴訟權(quán)利保障結(jié)合緊密。
篇2
《行政訴訟法》第五條規(guī)定行政案件適用合法性審查原則,而第五十四條卻對""和"顯示公正的"違反合理撤銷或變更,陷入法律自相矛盾困境。在司法實踐中,實現(xiàn)個案正義的案例裁判悄然打破現(xiàn)有審查藩籬,擴(kuò)張至合理性范圍。合法審查原則,受制于學(xué)理責(zé)難和司法實踐未嚴(yán)格遵循的雙重擠壓。合法性審查,不能妥善化解對立矛盾,導(dǎo)致訴訟不適后果,帶來審查原則的"含蓄"擴(kuò)張。法律與實踐沖突現(xiàn)狀,應(yīng)當(dāng)被重視。在透視合法性和合理性差異的基礎(chǔ)上研析合理性審查的正當(dāng)性依據(jù)、探討合理性審查制度的構(gòu)建,對于行政訴訟維護(hù)民眾權(quán)益、限權(quán)功能價值的實現(xiàn),無疑具有現(xiàn)實的行政訴訟法修改意義。
一、含蓄"例外審"的缺陷:行政審判中的疑難
合理性原則,要求行為符合法律內(nèi)在精神,即符合法律目的,符合公平正義價值等,屬于合乎內(nèi)在公正標(biāo)準(zhǔn)。通過例證,釋明合理性審查排斥在外所帶來的司法困境。
1.公正的曲線表達(dá):甘露不服暨南大學(xué)開除學(xué)籍案
甘露原系暨南大學(xué)某專業(yè)研究生,提交課程論文時被任課教師發(fā)現(xiàn)有抄襲現(xiàn)象。暨南大學(xué)依據(jù)《暨南大學(xué)學(xué)生管理暫行條例》第53條第(5)項規(guī)定:"剽竊、抄襲他人研究成果,情節(jié)嚴(yán)重的,可給予開除學(xué)籍處分",作出暨[20__]7號《關(guān)于給予研究生甘露開出學(xué)籍處理的規(guī)定》。甘露不服一審維持判決、向上級法院上訴。二審法院認(rèn)為,暨南大學(xué)依照《中華人民共和國教育法》、《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》授權(quán)制定《暨南大學(xué)學(xué)生管理暫行條例》,并在尊重其陳述權(quán)、聽證權(quán)的基礎(chǔ)上做出開除決定,并無違反法律規(guī)定,判決維持。
一、二審法院對開除決定進(jìn)行了嚴(yán)格合法性審查,認(rèn)定符合法律規(guī)定,卻并不能讓當(dāng)事人服判息訴。最高人民法院再審后,最終認(rèn)定暨南大學(xué)規(guī)定違背《管理規(guī)定》第54條的立法本意,屬于適用法律錯誤,應(yīng)予撤銷。
對案件合法性進(jìn)行審查,而回避合理性審查的問題,人為縮小對具體行政行為審查外延,不能起到服判息訴結(jié)果。對條文規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)解釋,恰是進(jìn)行合理性審查的體現(xiàn),卻以適用法律錯誤的曲線判決進(jìn)行確認(rèn)。合理性審查早已悄然突破行政訴訟現(xiàn)有審查原則的安排,影響著法官的裁判理念。
2.限權(quán)的錯誤指引:張某訴工商局撤銷變更登記案
20__年6月,山東省a公司與香港b公司合資創(chuàng)辦了一家中外合資企業(yè)。a公司負(fù)責(zé)人張某任合資企業(yè)董事長。20__年7月,因資金周轉(zhuǎn)困難,a公司引入美國c公司投資,頂替原來b公司股東地位。按照要求將相關(guān)材料辦理了工商變更企業(yè)股東登記。20__年3月,張某工商局,請求撤銷工商局變更登記。法院一、二審均判決撤銷,理由是:《企業(yè)法人登記管理條例實施細(xì)則》第44條第一款規(guī)定,外商投資企業(yè)變更登記注冊事項,應(yīng)提交"董事會的決議",工商局在沒有提交"董事會決議"的情況下,變更行為缺乏"實質(zhì)要件"。
法院只關(guān)注工商登記缺少"董事會決議"材料的形式要件,卻忽視外經(jīng)委已換發(fā)《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)書》
和c公司實際投資并參與管理的事實,造成以后營業(yè)股東與實際股東不一致的尷尬現(xiàn)實,導(dǎo)致難以順利進(jìn)行公司注銷登記的局面。法院只注重形式性審查,偏離法律法規(guī)的本來目的,給行政機(jī)關(guān)依法行政以錯誤的導(dǎo)向,行政訴訟的限權(quán)指導(dǎo)價值難以實現(xiàn)。
3.權(quán)益的艱難維護(hù):李紹蘭訴山東省聊城市勞動和社會保障局工商行政復(fù)議案
李紹蘭之兄李紹乾在單位突發(fā)疾病搶救無效死亡,李紹乾之妹李紹蘭作為唯一近親屬承當(dāng)了全部搶救、喪葬費用。李紹蘭向勞保局申請工傷認(rèn)定。聊城市勞動和社會保障局最終以《工傷保險條例》第17條第2款規(guī)定,用人單位未依法申請工傷認(rèn)定的,"工傷職工或者其直系親屬"可以申請工傷認(rèn)定,李紹蘭是旁系親屬,依法不具有工傷認(rèn)定申請資格為由,決定不予受理。一、二審法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用類推原則,認(rèn)定李某胞妹享有工傷認(rèn)定申請資格。
嚴(yán)格依照條文審查,李某當(dāng)然不具有申請工傷認(rèn)定資格?!豆kU條例》精神旨在維護(hù)職工及其親屬在受到事故傷害、死亡時獲得賠償以保障的權(quán)利。在條文未對職工死亡又無直系親屬規(guī)定的情形下,法院審理應(yīng)當(dāng)從法律的內(nèi)在精神出發(fā),做出傾向性判決,實現(xiàn)弱勢群體訴求。
合法性審查所做裁判結(jié)果,對自由裁量權(quán)行使產(chǎn)生錯誤導(dǎo)向;不能做到服判息訴;可能違背法律的立法本意,不能維護(hù)民眾合法權(quán)益。在司法實踐中,富有審判經(jīng)驗的法官,以適用法律錯誤、類推適用原則等司法智慧避開行政行為合理性審查的字眼的出現(xiàn),含蓄的、小心翼翼的在對具體行政行為的合理性方面進(jìn)行曲線審查。在行政訴訟法的修訂中,應(yīng)承認(rèn)現(xiàn)實存在的合理性審查這一實踐形式,以法律強制性方式確立規(guī)則,呼應(yīng)現(xiàn)實法律吁求。
二、原則蛻變的內(nèi)生需求:正當(dāng)基礎(chǔ)上的擴(kuò)張
合理性原則在司法實踐中自發(fā)擴(kuò)張,潛移默化影響著法官的裁判。如果不具備正當(dāng)性基礎(chǔ),適當(dāng)性原則是不能自由生存下去的。適當(dāng)性審查原則具備服判息訴的訴訟法價值、無縫銜接行政復(fù)議的行政法意義等優(yōu)質(zhì)實效,應(yīng)當(dāng)經(jīng)立法機(jī)關(guān)的確認(rèn)而上升為正式的法律規(guī)范。
(一)行政合理性的法理闡釋
合理行政是法治行政的基本要求。行政機(jī)關(guān)在行政管理活動中依據(jù)立法目的和公正合理的原則,根據(jù)情況自行判斷并決定實施其行為或者不作為以及如何作為的權(quán)力。具有如下原則:
1.契合法意,不悖法的內(nèi)在精神。法律若無明確規(guī)定,應(yīng)結(jié)合該法或者相關(guān)法的條文,推導(dǎo)應(yīng)當(dāng)考慮的事項。比如,水法第27條的規(guī)定,禁止圍墾河流,確需圍墾的,必須經(jīng)過科學(xué)論證,并經(jīng)省級以上人民政府批準(zhǔn)。該條規(guī)定并未寫明詳細(xì)考慮的事項,但從水法總則的規(guī)定來看,省級人民政府至少應(yīng)當(dāng)考慮以下事項:一是是否有利于開發(fā)、利用、保護(hù)、管理水資源;二是是否有利于防止水害。
2.遵從事理,考慮行政目標(biāo)相關(guān)事項。要求并非概括,而是具體。例如:水的自然流向;空氣中有害物質(zhì)的自然含量等科學(xué)依據(jù);三代旁系血親不得頒發(fā)結(jié)婚證的社會科學(xué)定律;動力拆除的水上餐車應(yīng)當(dāng)受規(guī)劃法調(diào)整的認(rèn)定事物本質(zhì)方法;在上班途中遭遇車禍應(yīng)當(dāng)認(rèn)定"與完成工作有關(guān)的"的邏輯推理關(guān)系等。
3.合乎情理,尊重道德、風(fēng)俗習(xí)慣和民族差異。法律都有其情理依據(jù),偏離這些標(biāo)準(zhǔn)如同欺詐與貪污一樣應(yīng)當(dāng)否定。"行政機(jī)關(guān)做出的限期平墳不符合建筑墳?zāi)挂詰涯钍耪叩娘L(fēng)俗,行為不當(dāng);政府制定鋪路路線充分優(yōu)先考慮已有習(xí)慣路線,行為妥當(dāng)。
(二)合理性審查的合理性
1.法律規(guī)避現(xiàn)象在所難免。行政機(jī)關(guān)只要非常講究形式上符合法律的要求,即符合行政"正當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)",容易產(chǎn)生法律規(guī)避,導(dǎo)致行政訴訟功能萎縮,司法監(jiān)督落空。如:在舉行聽證程序后,對水污染企業(yè)進(jìn)行了數(shù)額較大的罰款,卻忽略污染已致幾十個村莊無水可用的結(jié)果,處罰過輕;市政府按照國土資源部《閑置土地處置辦法》,將閑置2年的土地?zé)o償收回,卻沒有考慮拆遷不及時,導(dǎo)致工程延遲的客觀因素。司法機(jī)關(guān)進(jìn)行合理性審查,對行政人員產(chǎn)生一種心理壓力,督促其謹(jǐn)慎行使權(quán)利,對相關(guān)因素進(jìn)行適當(dāng)考慮,起到實質(zhì)監(jiān)督作用。
2.行政合理原則依據(jù)的存在。行政合理性要求行政機(jī)關(guān)作出契合法理、遵從事理和合乎情理的行政行為。行政復(fù)議能夠?qū)侠硇赃M(jìn)行內(nèi)部審查。自己監(jiān)督自己,不能排除自我約束不得力,窮其資源維護(hù)自身的弊病。司法合理性審查排除懷疑,有助于樹立行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法權(quán)威。
3.現(xiàn)行訴訟法并未否定合理性審查?,F(xiàn)行訴訟法規(guī)定,人民法院享有對"顯示公正"和""違反合理性原則的不當(dāng)具體行政行為的司法變更權(quán)。囿于崇尚行政權(quán)特定的文化背景,合理性審查限定在狹小范圍。
(三)訴訟法價值:矛盾化解與司法認(rèn)同
1.有益于妥善化解矛盾。法院作為居中裁判者,受理案件最直接的目的在于解決糾紛,形式上化解當(dāng)事人之間的對立矛盾。依合法性進(jìn)行審查,法院在很多情形下所做判決不能達(dá)到服判息訴的理想效果。為了達(dá)到案結(jié)事了的司法目的,應(yīng)進(jìn)行合理性審查,讓當(dāng)事人服法信理,化解矛盾,實現(xiàn)法律效果和社會效果的統(tǒng)一。
2.審查理念已得到司法隊伍的廣泛認(rèn)同。人民法院在司法實踐中難以全部排斥對合理性的考慮,只是不能做出司法判斷而已。上述案例中法官通過法律適用錯誤、類推原則適用規(guī)避開合理性審查的出現(xiàn),實質(zhì)上已考慮到處罰過于嚴(yán)重、法律的法意問題。作為訴訟原則,合理性審查也易于被法律裁判者所接受。
(四)行政法學(xué)內(nèi)涵:限權(quán)指導(dǎo)與銜接復(fù)議
1.行政自由裁量權(quán)需要被制約。行政自由裁量權(quán)的靈活性、主動性和創(chuàng)制權(quán)利等自身特質(zhì),極易導(dǎo)致權(quán)力濫用。具有專營性質(zhì)的特許經(jīng)營、金融資金貸款的審批等自由裁量情形容易產(chǎn)生權(quán)力尋租,滋生腐敗。"無限自由裁量權(quán)是殘酷的統(tǒng)治,它比其他人為的統(tǒng)治手段對自由更具破壞性。"在公法中沒有不受約束的自由裁量權(quán),司法機(jī)關(guān)對行政行為進(jìn)行監(jiān)督是權(quán)力制衡的應(yīng)有之義。對司法合理性審查會導(dǎo)致審判權(quán)過分入侵行政權(quán)的質(zhì)疑,忘記絕對權(quán)利導(dǎo)致絕對腐敗的真理。
2.有效填補行政法律規(guī)范的漏洞。成 文法因其自身局限,其外延和內(nèi)涵均無法避免缺陷。在法律出現(xiàn)漏洞時,"依法行政"原則排除類推適用的運用。當(dāng)窮盡所有法律規(guī)則無法裁判案件時,法律體現(xiàn)之法律原則可以作為裁決之最后依據(jù)。雖無"職工死亡且直系親屬不存在情形"的法律規(guī)定,但《工傷保險條例》所體現(xiàn)的維護(hù)職工及親屬生活利益的本質(zhì)精神可以作為裁判理由,而認(rèn)定旁系胞妹的申請工傷認(rèn)定主體資格。
3.與行政復(fù)議的理想銜接?!缎姓?fù)議法》第1條規(guī)定行政復(fù)議的目的是防止和糾正違法的或者不當(dāng)?shù)木唧w行政行為,第5條規(guī)定"公民、法人或者其他組織對行政復(fù)議不服的,可以依照行政訴訟法的規(guī)定向人民法院提起行政訴訟"。"不當(dāng)?shù)牟昧啃袨閷彶?只有行政訴訟法54條"顯失公平"和""的規(guī)定,遺漏了大量的行政不當(dāng)行為。行政復(fù)議和行政訴訟脫節(jié),使不服行政復(fù)議決定相對人不能就不當(dāng)行政行為提訟,得到有力司法救濟(jì)。
三、審查原則的域外借鑒:理念差異下的經(jīng)驗考察
國外合理性審查經(jīng)歷從無到有、從部分審查到全面審查的發(fā)展過程。以三權(quán)分立的法治理念立國的英美法系,講求司法權(quán)對行政權(quán)的制衡,1598年的英國魯克案首開司法合理性審查先河,以南非"層級遞推式"完善為典型過程。大陸法系以德國"比例原則"標(biāo)準(zhǔn)最為彰顯。國外在多年的立法與司法實踐中形成了先進(jìn)的理念和完善的制度規(guī)范,在國內(nèi)司法審查原則擴(kuò)張的探索階段,選擇性吸收先進(jìn)經(jīng)驗顯得尤為必要。
(一)"層級遞推路徑":南非歷程
英美法系國家經(jīng)歷了從嚴(yán)格不予審查合理性問題發(fā)展到原則上對合理性和抽象行政行為加以審查的歷程。最初法院的作用限于"法律的守夜人",但必須適應(yīng)擁有廣泛授予權(quán)力的行政機(jī)關(guān)事實和平共處的事實,法院逐步對自由裁量權(quán)進(jìn)行審查,其中以南非"層級遞推模式"完善趨勢最為典型。
南非合理性審查標(biāo)準(zhǔn)的形成和發(fā)展都是在的判例中實現(xiàn)的,經(jīng)歷對合理性的初步理解、合理性原則的確立以及合理性的發(fā)展三個階段。
soobramoney v.minister of health,kwazulunatal案。本案在醫(yī)院政策合理性和資源稀缺性前提下,哪些需要被優(yōu)先考慮屬于政府部門的權(quán)限。法院不應(yīng)干涉政府部門和醫(yī)院當(dāng)局基于良好意愿做出的合理決定。法院在判決中闡釋了對"合理性"的解釋,含蓄地表明了對政治部門的社會政策進(jìn)行某種程度審查的意愿,并暗示不合理、不真誠的政策是禁不起審查的。soobramoney案被視為是南非法院嘗試對合理性問題進(jìn)行審查的開始。
government of the republic of south africa and others v.grootboom and others案。法院在判決中認(rèn)真闡明:政策必須是平衡現(xiàn)實需要,協(xié)調(diào)各方利益的,不能無視危機(jī)狀態(tài)人群的生存需要。尤其是處于不利地位的人群。法院審查認(rèn)定政府的住房計劃沒有達(dá)到"合理性標(biāo)準(zhǔn)"。grootboom案確立的"合理性標(biāo)準(zhǔn)"對政府行為提出了明確的要求,視為合理性審查原則確立典范。
khosa v.minister of social development案。法院在此案適用的審查標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格。在該案中,法院衡量了立法排除對永久居民的尊嚴(yán)的影響和政府的立法目的,并認(rèn)為那些被排除的永久居民的基本生存利益應(yīng)優(yōu)先于立法目的,發(fā)展至嚴(yán)格審查成熟階段。
從典型判例歷程,可以清晰看到合理性審查標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)從無到有,從寬松到逐步嚴(yán)格的發(fā)展脈絡(luò),發(fā)展至對行政行為進(jìn)行實質(zhì)正義審查階段。三權(quán)分立為建國理念基礎(chǔ)的南非制度不適于移植到我國,但其從初步理解到確立再到原則發(fā)展的歷程給我國司法審查制度以發(fā)展啟示:隨著法治的進(jìn)步和行政訴訟理念的日益成熟,合理性審查是司法審查發(fā)展的必然趨勢。
(二)"比例原則":德國經(jīng)典
大陸法系國家都有合理性司法審查內(nèi)容,其中德國"比例原則"最為彰顯,值得我國吸收借鑒并適當(dāng)移植。
比例原則源于德國的警察國時代。它不再是抽象的法律原則,而是具有規(guī)范性質(zhì),可以進(jìn)入司法層面操作,并形成了著名的"三階理論"即妥當(dāng)性,必要性和法益相稱性。(1)妥當(dāng)性,是國家措施必須適合于增進(jìn)實現(xiàn)所追求的目標(biāo)。其否定情形大致可以總結(jié)如下:手段與目的背道而馳;手段所追求的目的超過法定目的;手段在法律上是不可能的;發(fā)現(xiàn)目的無法達(dá)到時,應(yīng)立即停止行政行為,否則就是不妥當(dāng)。(2)必要性。對所追求的目的和采取的手段之間的比例進(jìn)行判斷,保證所采取的手段在各種可供選擇的手段中是侵害最小的。(3)法益相稱性。它要求以公權(quán)力對人權(quán)的"干涉分量"來斷定該行為合法與否,要求對干涉行為的實際利益與人民付出的相應(yīng)損害之間進(jìn)行"利益衡量",使人民因此做出的特別犧牲比起公權(quán)力由此獲得的利益來講,要小得多。例如警察考慮到行人的安危以及對周圍商家、住戶造成的損失,不在大街上向逃跑的犯罪嫌疑人開槍,就遵守了法益相稱性原則。
縱觀各國對司法審查的態(tài)度,在起步階段都遵循合法性審查內(nèi)容。隨著對行政權(quán)本質(zhì)認(rèn)識和訴訟理念的不斷進(jìn)步,合理性司法審查成為必然趨勢。不同的合理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和裁決方式,給我國現(xiàn)行原則擴(kuò)張以借鑒。
四、合理審的適度擴(kuò)張:規(guī)則之治下的適當(dāng)維度
法律須根植于社會生活,并靈活運用于司法實踐,方能有效調(diào)整社會關(guān)系。在公正需求的吁求下,內(nèi)生擴(kuò)張的合理性審查原則具備正當(dāng)基礎(chǔ),法律應(yīng)對此承認(rèn),與社會現(xiàn)實相銜接。在行政訴訟法的修訂中,應(yīng)當(dāng)承認(rèn)并改造現(xiàn)實存在的合理性審查標(biāo)準(zhǔn),以法律強制性變遷的方式確立合理性審查原則,完善行政訴訟司法審查原則。
合理性審查原則,要求在行政訴訟過程中,人民法院正確分配舉證責(zé)任的基礎(chǔ)上,對行政機(jī)關(guān)所做具體行政行為是否符合若干形式標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查,當(dāng)一方所舉證據(jù)不能達(dá)到排除合理懷疑的標(biāo)準(zhǔn)時,做出對方勝訴判決的審查原則。法治行政不允許行政機(jī)關(guān)隨意處置其法定職權(quán),所以合理性審查應(yīng)限定在做出決定的相關(guān)法規(guī)范圍。合理性審查要求必須符合特定的價值標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)定規(guī)則,在正確認(rèn)定事實的基礎(chǔ)之上,做出區(qū)別判決。
(一)內(nèi)心衡評:合理性的價值標(biāo)準(zhǔn)
"蓋因合理與否,無法由法律予以規(guī)定,全憑法官本公平正義之理念予以判斷。但如毫無規(guī)則,又會導(dǎo)致司法專斷,并使審判自由裁量取代行政自由裁量"。因此應(yīng)使標(biāo)準(zhǔn)更加具體,克服合理性判斷的主觀性和相對性之因素。
1.目的得當(dāng)。自由裁量權(quán)總是包含著誠實善意的原則,法律都有其目標(biāo),偏離這些目標(biāo)如同欺詐和貪污一樣應(yīng)當(dāng)否定。就是說,執(zhí)法者的動機(jī)應(yīng)當(dāng)是"誠實善意"的,如果行政行為受到"惡意"動機(jī)的支配,則行為的目的就成了非法目的,該行為就會偏離"法律目標(biāo)",而這就從根本上與合理性原則背道而馳。
2.考慮相關(guān)事項。相關(guān)事項指的是,該事項與行政決定的各環(huán)節(jié)或要素之間存在某種合理的關(guān)聯(lián)性。比如,申請公務(wù)員考試者頭發(fā)的顏色就明顯不屬于應(yīng)當(dāng)考慮的事項。在作出決定時將不應(yīng)當(dāng)考慮的事項作為依據(jù),則行政自由裁量權(quán)的行使也就失去了最起碼的合理性。
3.無不當(dāng)?shù)牟蛔鳛?。不?dāng)?shù)牟蛔鳛橹傅氖?在負(fù)有某種法定職責(zé)的行政機(jī)關(guān)可以根據(jù)實際需要,決定是否作出某種行政行為的情況下, 如果在某種特定情況出現(xiàn)時,按照合理性原則的要求,該行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)作出某種行政行為而沒有作出。
4.法律適用得當(dāng)。即行政機(jī)關(guān)在法律適用尺度上是否呈現(xiàn)出的不公正狀態(tài),包括如下兩種情況:是否作出不合理的解釋或是否反復(fù)無常。反復(fù)無常指的是行政機(jī)關(guān)沒有合法的理由,先后就同一事實作出數(shù)個不同的行政決定。變更本身沒有合法理由,從而使最后的行政行為也失去了起碼的合理性。
5.符合規(guī)律與情理。違反規(guī)律與情理,行政自由裁量行為就顯失公正,如行政機(jī)關(guān)限期行政相對人在一天內(nèi)拆除違法建筑,設(shè)定這種不合理的期限就是不合理的行政執(zhí)法行為。
(二)認(rèn)定規(guī)則:合理性的程序判定
1.舉證責(zé)任的分配:遵循"誰主張,誰舉證"原則,無論原告違法還是被告合法都是被告的主張,若被告不能證明,就推定原告行為合法,但不意味著原告不承擔(dān)任何證明責(zé)任。在合理性審查中,原告承擔(dān)相應(yīng)證據(jù)證明被告行政行為不合理性有合理懷疑,之后舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移至被告,由被告論證自己行政行為的合理性。
(1)原告承擔(dān)推進(jìn)舉證責(zé)任,證明自己符合條件。
(2)原告應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)奶厥庹f服舉證責(zé)任。在行政賠償訴訟中,原告應(yīng)當(dāng)證明因受侵害遭受損失的事實;原告應(yīng)當(dāng)對其提出被告在作出被訴行政行為沒有認(rèn)定而與該行為的合法性有關(guān)聯(lián)的事實承擔(dān)舉證責(zé)任。
2.舉證標(biāo)準(zhǔn):行政訴訟具有靈活性、中間性和多元性的特征,應(yīng)根據(jù)不同行政案件情況,確立多元性的證明標(biāo)準(zhǔn)。一般情況下,適用"清楚而有說服力的證明標(biāo)準(zhǔn)"。對行政裁決行為進(jìn)行合理性審查時,適用優(yōu)勢證明標(biāo)準(zhǔn)。對于限制人身自由的行政處罰、停產(chǎn)停業(yè)和吊銷證照的決定等對行政相對人權(quán)利有重大影響的行政行為的合理性證明應(yīng)當(dāng)適用排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)。
3.條文設(shè)計:可比照德國《行政法院法》第114條規(guī)定:"行政機(jī)關(guān)獲授權(quán)可進(jìn)行自由裁量時,對具體行政行為或?qū)ψ龀鼍唧w行政行為要求的拒絕或不答復(fù)是否因為自由裁量超越其法定界限或不符合授權(quán)目的而是否違法的問題,法院亦可審查"。設(shè)計我國《行政訴訟法》第××條:人民法院對具體行政行為是否符合法律規(guī)定和授權(quán)目的進(jìn)行審查。
法院在充分聽取雙方意見后,作出如下判決:
(l)裁定駁回。原告對被告行政行為合理性的合理懷疑舉證不能,法院裁定駁回原告。
(2)維持判決。被告行政行為合理或未屬顯失公正。
(3)駁回訴訟請求判決。被告行為不合理而未顯失公正,判決維持又有支持不合理行為之嫌。
(4)撤銷判決。被告,其行為顯屬不合理。
(5)變更判決。行政處罰顯失公正的,可判決變更。
結(jié)語
司法審查原則的擴(kuò)張,帶來行政審判權(quán)利的擴(kuò)大,加強了對行政權(quán)的制約,似乎陷入部門權(quán)利之爭的泥淖,但審查范圍的擴(kuò)張實質(zhì)上帶來的是普通民眾訴權(quán)與實體權(quán)利的擴(kuò)張、民主地位的提高。歷史上的任何點滴進(jìn)步并不是一蹴而就的,需要循序漸進(jìn)的過程。西方國家合理性審查從1598年的魯克案首開其端到20世紀(jì)初的相當(dāng)成熟,經(jīng)歷了漫長的發(fā)展過程。中國的司法實踐必然會隨著司法理念的升華和隊伍素養(yǎng)的提升,逆向推動立法進(jìn)程,實現(xiàn)從審查合法性發(fā)展到適當(dāng)范圍的合理性審查,由具體行政行為向抽象行政行為審查的擴(kuò)張。
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篇3
一關(guān)于訴的含義之辨析
我國民事訴訟理論界對民事訴訟中的訴有各種各樣的表述,諸如“請求說”、“制度說”、“手段說”、“聲明說”等等。盡管在表述上有許多差異,但大都把訴理解為一種請求。如訴“是當(dāng)事人為維護(hù)自己實體權(quán)益而向人民法院提出的訴訟請求”;訴是“民事權(quán)利主體認(rèn)為自己的民事權(quán)益受到侵害或與他人發(fā)生爭議時,向人民法院提出給予法律保護(hù)的請求”;訴“是當(dāng)事人向法院提出的保護(hù)其民事權(quán)益的請求”;訴“是一方當(dāng)事人將其與對方當(dāng)事人之間的民事糾紛以及如何處理的訴訟主張,提交法院依法予以審判和處理的請求”。筆者認(rèn)為“請求說”比較接近訴的本質(zhì)。首先,訴不同于。當(dāng)事人進(jìn)行訴訟目的是為了通過法院運用審判程序解決爭議,保護(hù)自己的民事權(quán)益。然而法院不可能地了解當(dāng)事人的愿望,也不可能主動地開始審判程序。審判程序的啟動,需要有當(dāng)事人的意思表示。當(dāng)事人只有行使訴權(quán),運用手段才能與法院發(fā)生訴訟關(guān)系。在這個過程中,訴并不是一種行為,而是一種意思表示,一種請求。才是一種訴訟行為。這表明,訴是當(dāng)事人的目的和愿望的概括,它只能通過行為才能得到展示。從這個意義上說,行為是訴的形式,又是訴的動態(tài)表現(xiàn)。請求是訴的實質(zhì),是訴的靜態(tài)表現(xiàn)。請求不能離開行為而獨立存在,而行為離開請求也就會因為缺乏實質(zhì)內(nèi)容而失去實際意義。由此可見,民事訴訟中的訴是一個綜合性概念,是形式與內(nèi)容的統(tǒng)一體。正因為如此,司法實踐中有時對“訴”與“”未加區(qū)分,如“訴諸法院”,既意味著,也意味著向法院提出請求。其次,從訴與訴訟法律關(guān)系之間的關(guān)系來看,人民法院和當(dāng)事人以及其他訴訟參與人都是訴訟法律關(guān)系的主體。訴訟法律關(guān)系的客體一般指主體之間訴訟權(quán)利和訴訟義務(wù)指向的對象。這種對象包括民事案件事實、當(dāng)事人實體權(quán)利的請求或主張等訴訟事項。訴與民事案件事實及實體權(quán)利有密切聯(lián)系,是當(dāng)事人對法院的一種意思表示,包含著當(dāng)事人的訴訟目標(biāo)和內(nèi)容,而不是主體本身。因為有了訴,訴訟主體之間的訴訟權(quán)利和訴訟義務(wù)才有了指向。也可以說,訴是民事訴訟法律關(guān)系客體的核心內(nèi)容。同時,分立性和統(tǒng)一性是民事訴訟法律關(guān)系的特點之一,雙方當(dāng)事人是各自同人民法院發(fā)生訴訟關(guān)系,同時圍繞著同一案件、同一訴訟程序進(jìn)行訴訟活動。這一特點表明,當(dāng)事人雙方之間并不能直接提出訴或者接受訴,當(dāng)事人只能向法院要求保護(hù),提出訴。因為訴所反映的是當(dāng)事人與法院的聯(lián)系。再次,訴與訴訟既有聯(lián)系也有區(qū)別。民事訴訟是人民法院與當(dāng)事人及其他訴訟參與人為解決民事案件而依法進(jìn)行的全部訴訟活動的總稱。包括著訴訟活動過程和訴訟關(guān)系。訴的內(nèi)容包含在這種活動的目的對象之中,但并不等同于訴訟活動及其過程本身。因而在訴訟理論上,“訴”與“訴訟”有嚴(yán)格的區(qū)別,不能用“訴”代替“訴訟”,也不能以“訴訟”取代“訴”。最后,從訴與訴的法律制度的關(guān)系來看,也有區(qū)別。訴的法律制度是有關(guān)訴的法律規(guī)范的總和,既包括訴訟法律制度,又包括實體法律制度。實體法關(guān)于保護(hù)民事權(quán)益和承擔(dān)民事責(zé)任的方式的規(guī)定,訴訟法關(guān)于進(jìn)行訴訟、實施訴訟行為的規(guī)則等規(guī)定,為訴的產(chǎn)生提供了法律依據(jù),也為訴的實現(xiàn)提供了條件。從這一方面看,訴由訴的法律制度所決定。另一方面,有關(guān)法律制度的設(shè)立又要反映訴的需要,即:生活中有什么類型的案件,就需要設(shè)立相應(yīng)的訴的制度,使之得以解決。由此可見,訴的本身并非法律制度。
以上表明,訴不同于法律制度,也不完全等同于訴訟行為或手段。訴的本質(zhì)是能夠產(chǎn)生訴訟效果的一種請求,屬于民事訴訟活動對象的范疇。基于這種認(rèn)識,可以發(fā)現(xiàn)訴具有如下特征:
1.訴是當(dāng)事人向人民法院提出的一種司法保護(hù)請求。這種請求是當(dāng)事人基于民事法律關(guān)系非正常狀態(tài)而依法向法院提出司法保護(hù)的意思表示。其作用是向法院展示自己的愿望和要求。這種請求一般以當(dāng)事人特定的訴訟行為為依托,是具有訴訟效果的請求。如、反訴、上訴、申請再審等,這些行為只要符合法定條件就會引起一定的訴訟程序發(fā)生。訴與當(dāng)事人在訴訟中的其他一般性請求不同,其他請求不具有訴訟效果意義,只是為訴服務(wù)。如申請財產(chǎn)保全和先予執(zhí)行的請求,并不直接引訟程序發(fā)生或變更,只是要求法院為特定的行為采取某種訴訟保護(hù)措施。訴與陳述行為也不同,一般性陳述也是為訴服務(wù),是觀念性表示,而不是效果性表示。
2.訴在民事訴訟開始階段表現(xiàn)為一方當(dāng)事人向人民法院提出的審判保護(hù)請求和訴訟主張,是法院行使審判權(quán)的前提和起點,訴訟程序開始后即成為整個訴訟活動的對象。這是因為訴訟活動始終圍繞著當(dāng)事人這種請求是否有理,其主張是否能夠成立而展開。從這個意義上說,訴是民事案件的焦點,是訴訟活動的中心內(nèi)容,它貫穿于訴訟的全過程。
3.訴的內(nèi)容包括當(dāng)事人的權(quán)利主張和事實主張。即需要法院通過審判予以評斷的法律事實和加以保護(hù)的民事權(quán)益。這一特征表明訴包含著程序內(nèi)容和實體內(nèi)容。但這并不是說訴可以分割為程序意義上的“訴”和實體意義上的“訴”。一方面,訴是一個整體概念,不存在分為兩種訴的基礎(chǔ)和條件。作為一種訴訟請求,必然反映當(dāng)事人保護(hù)實體權(quán)益的目標(biāo)和內(nèi)容。如果沒有實體利益或法定的權(quán)益這種內(nèi)在動因,誰也不會去請求法院運用審判程序而“過把癮”。法院也不會接受沒有實質(zhì)內(nèi)容的請求。另一方面,理論上也沒有這樣劃分的必要。把請求所包含的程序內(nèi)容和實體內(nèi)容歸納到訴的內(nèi)容特征之中,更便于理解和操作,也符合訴的本意和。
二關(guān)于訴的要素之辨析
任何一個有法律意義的訴,都包含著兩個必備的因素,即訴的標(biāo)的和訴的理由。訴的標(biāo)的是指雙方當(dāng)事人爭議的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系和一方當(dāng)事人的具體請求。一方當(dāng)事人的具體請求實質(zhì)是針對另一方當(dāng)事人的,也可以說是該方當(dāng)事人向法院提出的解決糾紛的意向或方案,如主張離婚、主張合同無效等,具有實體性質(zhì)。訴的標(biāo)的反映著當(dāng)事人提訟的實際動因,直接體現(xiàn)當(dāng)事人訴訟目的和案件性質(zhì)。也是雙方當(dāng)事人爭議的焦點,是使訴明確化、特定化的重要標(biāo)志。訴的標(biāo)的不同,反映了當(dāng)事人爭議的內(nèi)容及請求法院裁判的對象也不同,但我國傳統(tǒng)理論一般把訴的標(biāo)的只理解或表述為“雙方爭議的需要法院裁判的民事法律關(guān)系”。這種理論的缺陷一是不夠準(zhǔn)確,爭議的民事法律關(guān)系不一定能使訴特定化;二是不完整,訴的標(biāo)的如果不含一方當(dāng)事人的具體請求就不能構(gòu)成完整的訴訟標(biāo)的也無法確認(rèn)訴的標(biāo)的。例如,在確認(rèn)之訴中,訴的標(biāo)的是雙方當(dāng)事人對某一法律關(guān)系是否存在或是否有效的爭議,其中必須包括一方當(dāng)事人的具體主張,即:要求肯定或否認(rèn)這種法律關(guān)系。否則,在消極的確認(rèn)之訴中就無法確定訴的標(biāo)的。在各種訴中,除了給付之訴一方當(dāng)事人的具體請求與法律關(guān)系有相對的分離性,因而訴的標(biāo)的較易確定外,確認(rèn)之訴、變更之訴的訴的標(biāo)的如不包括具體請求,就難以確認(rèn),也易引起誤解。因為具體請求直接反映爭議焦點,是當(dāng)事人進(jìn)行訴訟的目的所在,而且也是審判的具體對象,所以是訴訟標(biāo)的不可缺少的組成部分。可見,民事權(quán)利義務(wù)的具體爭議和當(dāng)事人的具體主張才是訴的標(biāo)的、訴訟的核心。
訴的理由是指當(dāng)事人提訟的依據(jù),也是當(dāng)事人對訴的解釋和證明。包括事實根據(jù)和依據(jù)以及當(dāng)事人的主觀認(rèn)識。事實根據(jù)是指有法律意義的事實,即爭議的民事法律關(guān)系發(fā)生、變更和消滅的事實以及發(fā)生爭議的事實。這些事實是確定當(dāng)事人提出訴訟的客觀基礎(chǔ),是當(dāng)事人要求通過審判保護(hù)其合法權(quán)益的實體根據(jù)和原因,所以也稱“原因事實”。是訴訟理由的核心,也是使請求成立的根據(jù)。訴的理由中還包括法律依據(jù),即訴訟請求在法律上受到保護(hù)的規(guī)定。關(guān)于法律依據(jù),還應(yīng)包括當(dāng)事人的法律觀點和看法。當(dāng)然,事實依據(jù)才是理由的必備。
有些著述認(rèn)為訴的要素除上述兩個方面外,還應(yīng)包括當(dāng)事人。認(rèn)為訴不可能離開當(dāng)事人而獨立存在,所以當(dāng)事人是訴的第一要素。筆者認(rèn)為當(dāng)事人是訴訟要件,不是訴的要素。首先,訴的要素是從上訴的內(nèi)容,便于分辨各種不同的訴,采用不同的程序和方式審理。是就訴本身進(jìn)行分析。至于訴由誰提出,或者是誰與誰的爭議不是訴的要素研究的對象。何況當(dāng)事人是誰,在上述兩個要素中也能明確。其次,當(dāng)事人是訴訟主體,訴是一方當(dāng)事人向法院提出的審判請求,是意思表示本身的內(nèi)容,訴與訴訟主體是兩個不同的概念。以上在對訴的概念分析中已有明確闡述,訴實際上屬于訴訟客體范疇。在沒有人格和缺乏權(quán)利意識的奴隸及封建專制社會中當(dāng)事人在訴訟中沒有平等的法律地位,往往被作為訴訟客體對待,是審判的對象。而近代和社會的訴訟中當(dāng)事人是訴訟主體,不再是受審對象。再次,當(dāng)事人是的必要條件之一,而訴的要素和條件是有區(qū)別的,不能混淆。條件作為訴訟的程序規(guī)則,對法院正確地行使審判權(quán)、當(dāng)事人正當(dāng)?shù)匦惺乖V權(quán)起制約作用。條件是法律對當(dāng)事人行使訴權(quán)、實施的訴訟行為的規(guī)范要求。條件中包容了訴的要素,但訴的要素不等于條件。如果等同起來,那么條件中包括的人民法院、主管、管轄等等都是訴的要素。此外,訴的要素是使訴特定化、具體化的標(biāo)志。并且可以根據(jù)訴的要素區(qū)別同一事件是否重復(fù)。當(dāng)事人不能起這種標(biāo)志作用。如:對于已審結(jié)的案件,同一原告對同一被告不能就同一訴訟標(biāo)的或訴訟理由再行,而同一當(dāng)事人對不同的訴訟標(biāo)的和訴訟理由則可以再次進(jìn)行訴訟。這也從一個側(cè)面說明訴的要素不包括當(dāng)事人。
總之,研究訴的要素是從理論上對當(dāng)事人提出的各種訴進(jìn)行剖析,以幫助當(dāng)事人認(rèn)識各種訴的特點,使之正確地行使訴訟權(quán)利,提出正當(dāng)、合理的要求。同時幫助法院正確行使審判權(quán),公正、合理地、地辦理各類民事案件,并能恰當(dāng)?shù)亟鉀Q訴訟中與訴有關(guān)的其他各種。
三關(guān)于訴訟標(biāo)的理論之辨析
大陸法系國家訴訟標(biāo)的理論在長期爭論中,大致形成了三大流派:傳統(tǒng)訴訟標(biāo)的理論、新訴訟標(biāo)的理論、新實體法理論。傳統(tǒng)的訴訟標(biāo)的理論的基本特征是以實體法上的請求權(quán)為根據(jù)確定訴訟標(biāo)的。這種理論的優(yōu)點在于:1.有利于法院裁判。既然訴訟標(biāo)的是當(dāng)事人的實體法律關(guān)系或?qū)嶓w權(quán)利主張,那么,法院只就當(dāng)事人特定的主張進(jìn)行裁判即可。當(dāng)事人未主張的權(quán)利或法律關(guān)系就不是訴的標(biāo)的,不需裁判,使法院裁判的范圍明確。2.便于當(dāng)事人攻擊和防御(注:王甲乙、楊建華、鄭建才(臺)《民事訴訟法新論》第3頁。)。由于訴訟標(biāo)的限于一定的實體法權(quán)利或法律關(guān)系,當(dāng)事人只須就這一標(biāo)的攻擊和防御,其他方面即使不加防御,也不會產(chǎn)生不利后果。但是訴訟運行中,傳統(tǒng)理論也有明顯的缺陷,主要表現(xiàn)是:增加當(dāng)事人的訟累,增加法院的案件,同一事件可能有數(shù)個判決并存,減損民事訴訟的功能(注:王甲乙、楊建華、鄭建才(臺)《民事訴訟法新論》第4頁。),不利于及時保護(hù)民事權(quán)益和恢復(fù)正常法律秩序。
新訴訟標(biāo)的理論的特點是把訴訟標(biāo)的從實體法中分離出來,構(gòu)成完全的訴訟法上的概念。按這一學(xué)說的觀點,只需主張他所希望的法律效果。如果同一效果有數(shù)種不同的原因事實,即使這些原因事實在實體法上構(gòu)成多個法律關(guān)系,亦應(yīng)為單一的訴訟標(biāo)的。對訴訟標(biāo)的如何識別,新理論有兩種不同的見解。一種是以原告陳述的事實理由和訴的聲明為識別標(biāo)準(zhǔn),即聲明與事實理由相結(jié)合,此為“二分肢”說。第二種是以訴的聲明或原告的目的為標(biāo)準(zhǔn)識別訴的標(biāo)的,即以同一給付為目的的請求,即使存在不同的事實理由,也只有一個訴訟標(biāo)的,此為“一分肢”說(注:陳榮宗(臺)《民事程序法與訴訟標(biāo)的理論》第342頁。)。二分肢說解決了同一事件發(fā)生請求權(quán)競合的問題,但不能解決數(shù)個請求權(quán)發(fā)生在不同事實基礎(chǔ)上而又為同一給付的問題,這種理論導(dǎo)致自相矛盾的結(jié)果。按一分肢說理論就可解決這種矛盾。然而,由于一分肢說理論追求的是純訴訟上的概念,識別訴的標(biāo)的時不考慮事實理由因素,因此,很難判斷訴的標(biāo)的是否是同一的,同時可能導(dǎo)致法院判決效力無限擴(kuò)張。
新實體法說與舊實體法說相對應(yīng),認(rèn)為訴訟標(biāo)的的問題,根源出在實體法上的請求權(quán)競合上,所以應(yīng)把請求權(quán)的競合發(fā)生在單一的事實關(guān)系的基礎(chǔ)上,只是請求權(quán)基礎(chǔ)競合,因不同事實關(guān)系發(fā)生的競合才是真正的請求權(quán)競合。這一理論把訴訟標(biāo)的概念與實體法的請求權(quán)聯(lián)系起來,有可取之處。但因為請求權(quán)競合與請求權(quán)基礎(chǔ)的競合沒有統(tǒng)一的區(qū)別標(biāo)準(zhǔn),仍然面臨許多難題不能解決,所以接受這一理論的也不多。
綜上所述,國外關(guān)于訴訟標(biāo)的理論爭論的焦點集中在訴訟標(biāo)的識別的標(biāo)準(zhǔn)問題上,不同的學(xué)說各有所長,又各有缺陷。這些爭論至今仍然存在,訴的標(biāo)的理論尚未統(tǒng)一。這種狀況導(dǎo)致司法實踐不重視識別訴訟標(biāo)的,從而在處理問題時出現(xiàn)一些不規(guī)范或者矛盾現(xiàn)象。例如在處理訴的合并問題、重復(fù)問題及確定案由和確定案件是否受理等問題上均有諸多難以解決的矛盾。因此有必要借鑒和吸收國外多年來關(guān)于訴訟標(biāo)的理論的研究成果,結(jié)合我國的實際情況對訴訟標(biāo)的進(jìn)行探討,以豐富訴的理論內(nèi)容和解決司法實踐中的有關(guān)問題。
如前所述,訴的標(biāo)的是指雙方當(dāng)事人爭議的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系及一方當(dāng)事人的具體請求。訴是當(dāng)事人請求人民法院通過審判解決爭議保護(hù)其民事權(quán)益的意思表示。其實質(zhì)就是當(dāng)事人向人民法院提出的司法保護(hù)請求。訴的標(biāo)的就是這種請求的核心內(nèi)容。訴訟標(biāo)的體現(xiàn)當(dāng)事人的訴訟目的,主要是當(dāng)事人向法院反映自己對對方當(dāng)事人的要求。這種要求包含在審判保護(hù)請求之中。因此,認(rèn)為訴的標(biāo)的僅僅是雙方爭議的需要法院裁判的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系還不能完全表明訴的目的,也不易區(qū)分不同的訴。假如不能區(qū)分不同的訴,那么與訴相關(guān)的許多問題就無法解決。如:在離婚之訴中,如果當(dāng)事人在訴中只要求法院“解決”他和對方的婚姻關(guān)系,不表明自己的具體要求和目的,法院就無法受理和解決。當(dāng)事人只有明確表示要與對方解除婚姻關(guān)系,才可能是完整的、具有法律意義的訴。把訴的標(biāo)的僅僅理解為“權(quán)利主張”也不能反映其真正含義。因為各種訴有不同的狀況。例如,在確認(rèn)之訴中,當(dāng)事人并不主張權(quán)利,而且如果是消極的確認(rèn)之訴,很可能沒有權(quán)利可主張。在一般情況下,當(dāng)事人的權(quán)利主張實際上已包含在“訴訟主張”或“請求”之中。由此可見,作為訴,泛指當(dāng)事人向法院提出的司法保護(hù)的請求;作為訴訟標(biāo)的中的請求,是指一方當(dāng)事人向法院表示的解決糾紛的主張,實質(zhì)是對另一方當(dāng)事人的權(quán)利主張或要求。原告對被告的要求包含在原告對法院的請求之中,只能通過法院向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出并經(jīng)法院審理裁判。這表明,訴的標(biāo)的雖然是訴訟法上的概念,但它又與實體法律關(guān)系有密切的聯(lián)系。雙方爭議的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系是訴訟標(biāo)的的前提和基礎(chǔ),一方當(dāng)事人在這個基礎(chǔ)上的具體請求是訴訟標(biāo)的的核心,二者不可分離。
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1.2理論教學(xué)的方式和改進(jìn)
民事訴訟基本理論雖自成一體,但內(nèi)容相對比較艱深難懂,尤其是訴與訴權(quán)理論因其復(fù)雜性長期被視為民事訴訟理論中的“哥德巴赫猜想”,要想入門并融會貫通,必須以相關(guān)憲法學(xué)、民法學(xué)、法理學(xué)原理作為依據(jù),在此基礎(chǔ)上,充分理解民事訴訟的基本理念和原理。較好的理論教學(xué)方式主要考慮從以下兩個方面加以改進(jìn)。
1.2.1啟發(fā)式教學(xué)
對于民事訴訟基本原理的講授,采取啟發(fā)式教學(xué)方法,可以更好的引導(dǎo)學(xué)生深入思考。與此同時,借助于提問與暗示,引導(dǎo)學(xué)生運用嚴(yán)密的邏輯思維和演繹能力,通過司法“三段論”推理,由自己得出正確的結(jié)論,并舉一反三,從而真正領(lǐng)悟民事訴訟法律的基本原理。此外,還可以通過組織課堂討論的形式,引導(dǎo)學(xué)生對一些有爭議的理論問題進(jìn)行討論,形成自己的觀點,在此過程中,能進(jìn)一步加深對基本原理知識的理解。
1.2.2案例式講授
以具體案例為引導(dǎo)的原理講授,更能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和熱情,促使學(xué)生在案例中加深對原理的認(rèn)識和理解。以訴訟標(biāo)的和訴訟請求的區(qū)別為例,單純依靠概念辨析,很難讓學(xué)生直觀理解兩者的差異,而通過一個簡單的案例分析,如“張三打傷李四,李四向法院對張三提起侵權(quán)損害賠償之訴,請求法院判決張三向李四賠償醫(yī)療費5000元、精神損害費2000元”,可以迅速找出訴訟標(biāo)的為二人之間存在的侵權(quán)損害賠償法律關(guān)系,而訴訟請求則是李四基于訴訟標(biāo)的所提出的張三賠償5000元和2000元的具體實體請求,一目了然,清晰明確,使抽象的理論問題轉(zhuǎn)化為實在具體的問題。
2實踐教學(xué)的重要價值與實現(xiàn)路徑
2.1實踐教學(xué)的重要價值
訴訟法學(xué)作為一門應(yīng)用法學(xué)學(xué)科,特別強調(diào)學(xué)生實踐能力的培養(yǎng)。法學(xué)實踐環(huán)節(jié)具有許多課堂教學(xué)所不具備的優(yōu)點,它改變了教師與學(xué)生的思維習(xí)慣,為學(xué)生積累了豐富的感性材料,為理論聯(lián)系實際提供了很好的橋梁。在所有法律部門中,民訴法可能是與社會關(guān)聯(lián)最為密切和頻繁的法律之一,它是一種動態(tài)的法,是將文本內(nèi)隱含的權(quán)利實際兌現(xiàn)的法,所以學(xué)習(xí)民事訴訟法,不能只是單純記憶靜態(tài)的程序規(guī)則,更重要的是學(xué)以致用。
2.2培養(yǎng)實務(wù)能力的途徑
2.2.1模擬法庭訓(xùn)練
模擬法庭教學(xué)已成為大多數(shù)法學(xué)本科院系進(jìn)行實踐教學(xué)的重要方式。通過模擬法庭訓(xùn)練,可以使學(xué)生真正以當(dāng)事人的視角參與到訴訟過程中來,將書本知識轉(zhuǎn)化為可操作的具體程序和規(guī)則。
2.2.2組織實際觀摩
觀摩是組織學(xué)生對法院審判工作的某一環(huán)節(jié)(如開庭審理、強制執(zhí)行等)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí),使學(xué)生增加訴訟的感性知識,鞏固課堂的學(xué)習(xí)內(nèi)容,同時為以后的課堂學(xué)習(xí)建立基礎(chǔ)。
3.2.3建立法律診所
學(xué)生在法律診所中,可以在老師的指導(dǎo)下,參與真實的辦案過程,一方面能夠訓(xùn)練理論應(yīng)用實踐的能力,另一方面也可以培養(yǎng)法律思維和職業(yè)精神。這種診所式教育法以真實案件為依據(jù),所以對學(xué)生實踐能力的提高具有十分重要的參考價值。
2.2.4引入項目教學(xué)法
這是職業(yè)教育中常用的一種教學(xué)方法,指學(xué)生在教師指導(dǎo)下通過完成一個具體項目而進(jìn)行學(xué)習(xí)的教學(xué)方法。在民事訴訟中,可以借鑒這種項目教學(xué)法的基本特征,將整個民事訴訟法學(xué)分則部分分為一系列工作項目,圍繞這些項目以學(xué)生為主體展開論證和研究。在項目完成過程中,由教師擬定項目,學(xué)生必須自己制定出該項目的目的和要求,并通過一系列任務(wù)完成這項目的和要求。以“”項目為例,該項目的目的和要求可表述為:撰寫狀和具體法院實務(wù)辦理。任務(wù)設(shè)置為“接受當(dāng)事人咨詢,撰寫狀”。通過項目教學(xué)法,可以使學(xué)生更加重視相關(guān)的訴訟過程,成為項目完成的主體。
3提升民事訴訟課程教學(xué)質(zhì)量的整體性思考
民事訴訟課程設(shè)置的科學(xué)性和教學(xué)質(zhì)量的實質(zhì)提高,并不能單純依靠民事訴訟法本身。而是應(yīng)當(dāng)以一種整體性的視角,一方面重點研究民事訴訟法和民事實體法之間的關(guān)系,另一方面關(guān)注民訴與其他訴訟法類課程的溝通和銜接。
3.1與民事實體法類課程的勾連
民事訴訟法與民事實體法之間的關(guān)系密不可分。民訴法學(xué)本來就是法學(xué)體系中的一門民事法學(xué),基本解釋原則與民法學(xué)相同。雖然近現(xiàn)代以來民訴法表現(xiàn)出強烈的脫離民法學(xué)理論和范疇的趨勢,已建構(gòu)起一整套獨立的概念體系,但民事訴訟法和民法在很多方面仍具有強烈的共通性。正如學(xué)者所言,民事訴訟是訴訟法和實體法共同作用的“場”,在民事訴訟領(lǐng)域適用的法律不僅包括民事訴訟法,而且還包括民事實體法,兩者在民事訴訟領(lǐng)域處于相互協(xié)動的關(guān)系。如果沒有扎實的民法積累,也不可能真正學(xué)好民事訴訟法。在學(xué)習(xí)民事訴訟法的過程中,要注意區(qū)分其與實體法用語的差異和交錯。
3.2與其他訴訟法類課程的銜接
在三大訴訟法中,民事訴訟具有特殊的地位,一方面,民事訴訟法是行政訴訟法的基礎(chǔ)和參照,另一方面,民事訴訟法又與刑事訴訟法具有很強的聯(lián)系。三大訴訟法作為程序法,有其共通之處。如兩審終審的審級制度以及證據(jù)種類基本相同,部分內(nèi)容也有交叉。這就決定了在訴訟法學(xué)課程教學(xué)過程中,必須加強各自的交流和溝通,通過相互比較加深學(xué)生對不同訴訟類型的理解和認(rèn)知。此外,除了三大訴訟法課程之外,還有與之相配套的課程設(shè)置,譬如模擬法庭和證據(jù)法課程,是大部分高校法學(xué)專業(yè)都已經(jīng)開設(shè)的課程。最后,在條件具備的基礎(chǔ)上,還可以通過選修的方式開設(shè)偵查學(xué)原理、公訴學(xué)、司法文書、律師制度等課程,形成完整的訴訟法學(xué)類課程體系。
篇5
(1)各種經(jīng)濟(jì)合同。主要包括房屋買賣合同、各種租賃、承包合同、貸款合同、抵押合同、股權(quán)、設(shè)備、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等;
(2)各種民事協(xié)議。如贈與,財產(chǎn)分割,婚前財產(chǎn)約定,賠償,民間借款,贍養(yǎng)、遺贈撫養(yǎng)等協(xié)議;
(3)收養(yǎng)和認(rèn)領(lǐng)親子;
(4)繼承;
(5)各種單方法律行為。如遺囑、委托、贈與、聲明、承諾等;
(6)包括招標(biāo)投標(biāo)、拍賣、抽簽、搖獎等特定和不特定多數(shù)人參加的現(xiàn)場活動。
2、證明有法律意義的事實
有法律意義的事實是指除法律行為之外,對當(dāng)事人設(shè)立、變更、終止法律關(guān)系有一定影響的客觀事實。公證機(jī)構(gòu)所證明的有法律意義的事實主要有:
(1)法律事件。如出生、死亡、不可抗力、自然災(zāi)害、意外事件等;
(2)其他法律事實。如親屬關(guān)系、婚姻狀況、學(xué)歷、經(jīng)歷、職稱、身份等。
3、證明有法律意義的社會
有法律意義的社會是指在法律上具有特殊意義或作用的文件、證書、各種文字材料的總稱。公證機(jī)構(gòu)所證明的法律社會主要有:法人營業(yè)執(zhí)照、董事會決議、專利注冊證書、商標(biāo)注冊證書、公司章程、各種表格、記錄、紀(jì)要等。
4、賦予債權(quán)社會以強制執(zhí)行效力
按照有關(guān)規(guī)定,公證機(jī)構(gòu)可對經(jīng)過公證的,以給付一定貨幣、物品或有價證券為內(nèi)容的,并有債務(wù)人不履行義務(wù)時應(yīng)受強制執(zhí)行意思表示的,無疑義的債權(quán)社會,證明其有強制執(zhí)行效力。當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)社會中所規(guī)定的義務(wù)時,債權(quán)人可以根據(jù)“民事訴訟法”第二百一十八條的規(guī)定,直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行。
5、保全證據(jù)
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要研究憲法價值在刑事訴訟法中的體現(xiàn)和承載,就必須研究憲法與刑事訴訟法二者之間的關(guān)系。在傳統(tǒng)法學(xué)理論看來,憲法與刑事訴訟法的關(guān)系是“母法”與“子法”的關(guān)系。憲法是國家的根本大法,一個國家的其他法律都必須以該國的憲法為根據(jù),不得與憲法相抵觸,刑事訴訟法自然也不例外。
但是,隨著理論的發(fā)展,人們開始在更深層次上認(rèn)識憲法與刑事訴訟法二者之間的關(guān)系。刑事訴訟法具有懲罰犯罪和保障人權(quán)的雙重功能,在具體實現(xiàn)過程中,懲罰犯罪與保障人權(quán)卻常常處于沖突狀態(tài)。懲罰犯罪帶有強烈的國家強制的色彩,而相對于強大的國家刑事司法機(jī)關(guān),弱小的犯罪嫌疑人的權(quán)利更容易受到國家權(quán)力不當(dāng)侵害的威脅。此時,憲法的價值就得以彰顯。憲法確認(rèn)了公民的基本權(quán)利,以最高法的形式設(shè)置了在刑事訴訟中國家可以限制公民個人權(quán)利的底限,從而約束有關(guān)刑事訴訟的立法、執(zhí)法和司法。只有在這樣的認(rèn)識基礎(chǔ)上,人們才可能對憲法與刑事訴訟法二者之間的關(guān)系以及憲法價值在刑事訴訟法中的體現(xiàn)和承載有深入的認(rèn)識。
二、憲法價值在刑事訴訟法中的體現(xiàn)和承載:域外經(jīng)驗
他山之石,可以攻玉。要了解憲法價值在刑事訴訟法中的體現(xiàn)和承載,不妨先從西方的和刑事訴訟法的發(fā)展經(jīng)驗來進(jìn)行考察。
從西方國家的普遍經(jīng)驗來看,的精髓在于限制國家和政府的權(quán)力,保障個人的基本人權(quán)。它以憲法這一國家的最高權(quán)威形成制約國家權(quán)力、保障公民權(quán)利的制度,并通過的政治運作而得以實現(xiàn)。的根本原則是限政和保權(quán),其核心特征是對國家權(quán)力的法律限制,尤其是將國家和國家機(jī)關(guān)的行為和制度設(shè)置置于憲法的框架下運作,從而實現(xiàn)對公民權(quán)利的保障。在條件下限制政府權(quán)力,也就是要求政府表明如何行使權(quán)力,一種制度如何操作,才能體現(xiàn)正當(dāng)性。而尊重和保護(hù)人類所享有的基本權(quán)利應(yīng)當(dāng)是作為一個正當(dāng)政府的最主要條件。
刑法和刑事訴訟法特別是刑事訴訟制度是法律制度的重要組成部分,由于其涉及到犯罪控制與保障人權(quán)的平衡,因此與憲法聯(lián)系更為緊密。西方學(xué)者認(rèn)為刑事訴訟法是“實施中的憲法”和“行動中的憲法”,可見刑事程序制度對于憲法的重要性。刑事訴訟程序規(guī)則更加緊密地觸及到一個國家的政治組織。制度上改變,尤其是文明發(fā)生重大變動,對刑事裁判形式所產(chǎn)生的影響,要比對具體規(guī)定哪些行為是危害社會利益的行為以及如何懲罰這些行為的影響,更加迅速、更加深刻。
除了思想和學(xué)理層面外,西方國家和從制度層面上,從憲法對于保障犯罪嫌疑人人身權(quán)利的角度作了規(guī)定。各國憲法都重視刑事訴訟程序特別是刑事訴訟制度,相應(yīng)地作了規(guī)定。據(jù)統(tǒng)計,世界上142部成文憲法對刑事程序中就有關(guān)于確認(rèn)公民享有的權(quán)利和保障個人權(quán)利行使的規(guī)定。各國有88%的憲法規(guī)定,在刑事訴訟中被告人享有如辯護(hù)、與證人對質(zhì)等權(quán)利;80.4%的憲法涉及到公民私生活,特別是對住宅以及個人生命保護(hù)問題;66.9%的憲法規(guī)定了人身自由和人身保障權(quán)。1789年法國《人權(quán)宣言》第7條規(guī)定,“除非在法律規(guī)定的情況下,并按照法律所規(guī)定的程序,不得控告和拘留任何人。”1791年法國憲法對此予以確認(rèn)。在德國,根據(jù)基本法第1條至第20條,在刑事訴訟中確立了法治國家程序原則,即程序法定原則。《日本國憲法》第31條規(guī)定:“任何人,未經(jīng)法律規(guī)定的程序,不得剝奪其生命、自由或者科處其他刑罰。”在英美法系國家,刑事程序法定原則具體表現(xiàn)為正當(dāng)程序原則。美國憲法修正案第14條規(guī)定,“不經(jīng)正當(dāng)法律程序,不得剝奪任何人的生命、自由或財產(chǎn)?!边@些規(guī)定,對于保障犯罪嫌疑人的人身權(quán)利發(fā)揮了重要作用。
三、1996年刑事訴訟法對1982年憲法的體現(xiàn)
就我國而言,從歷史上來看,1979年刑事訴訟法存在一些缺憾,其重要原因在于1975年憲法和1978年憲法不完善。1996年刑事訴訟法有了很大進(jìn)步,充分體現(xiàn)了1982年憲法的精神。概括來看,如(1)憲法關(guān)于我國國家性質(zhì)和指導(dǎo)思想的規(guī)定,關(guān)于我國的社會制度、政治制度、國家機(jī)關(guān)的組織和活動原則的規(guī)定等,是刑事訴訟法的性質(zhì)、目的、宗旨、任務(wù)和基本原則的直接依據(jù);(2)憲法關(guān)于我國國家機(jī)關(guān)和國家機(jī)關(guān)工作人員必須依靠群眾,傾聽群眾意見,接受群眾監(jiān)督的規(guī)定,也是公安司法機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟活動必須遵守的工作路線;(3)憲法關(guān)于任何公民非經(jīng)人民法院決定或者人民檢察院批準(zhǔn)和決定,并由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行,不受逮捕的決定,是刑事訴訟法關(guān)于決定或者批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人的權(quán)限和程序依據(jù);(4)憲法關(guān)于陪審制度、公開審判和被告人有權(quán)獲得辯護(hù)的規(guī)定,都是刑事訴訟的原則和制度;(5)憲法關(guān)于我國公民的權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定,如公民對任何違法失職的國家機(jī)關(guān)和國家機(jī)關(guān)工作人員有權(quán)提出控告,在權(quán)利受到侵害時有權(quán)提出申訴,以及對公民的這種控告和申訴,任何人不得壓制和打擊報復(fù)的規(guī)定等,是刑事訴訟法中訴訟參與人享有的訴訟權(quán)利的根據(jù)等。
此外,刑事訴訟法的一些條文還直接反映了憲法的規(guī)定。如根據(jù)憲法第35條規(guī)定的“人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件,應(yīng)當(dāng)分工負(fù)責(zé),互相配合,互相制約,以保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律?!卑言谛淌略V訟中行使著國家權(quán)力的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院三機(jī)關(guān)互相分工、互相配合、互相制約在刑事訴訟法中作為基本原則加以規(guī)定(刑事訴訟法第7條)。根據(jù)憲法第129條“中華人民共和國人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)”,刑事訴訟法賦予參與刑事訴訟并行使著控訴權(quán)的檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督整個刑事訴訟的權(quán)力,并確立了“檢察監(jiān)督”的原則(刑事訴訟法第8條)。憲法第126條規(guī)定的“人民法院獨立行使審判權(quán),不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉”體現(xiàn)在刑事訴訟法第5條中。
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刑事訴訟參與人是指在刑事訴訟過程中享有一定訴訟權(quán)利,承擔(dān)一定訴訟義務(wù)的除國家專門機(jī)關(guān)工作人員以外的人。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,訴訟參與人包括當(dāng)事人、法定人、訴訟人、辯護(hù)人、證人、鑒定人和翻譯人員。當(dāng)事人是指與案件事實和訴訟結(jié)果有切身利害關(guān)系,在訴訟中分別處于控訴或辯護(hù)地位的主要訴訟參與人,是主要訴訟主體,具體包括:被害人、自訴人、犯罪嫌疑人、被告人、附帶民事訴訟當(dāng)事人。其他訴訟參與人,指除當(dāng)事人以外的訴訟參與人。包括法定人、訴訟人、辯護(hù)人、證人、鑒定人和翻譯人員。他們在訴訟中是一般的訴訟主體,具有與其訴訟地位相應(yīng)的訴訟權(quán)利和義務(wù)。
2.刑事訴訟的管轄、回避、辯護(hù)和
刑事訴訟的管轄是指公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)等在直接受理刑事案件上的權(quán)限劃分以及審判機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部在審理第一審刑事案件上的權(quán)限劃分。刑事訴訟的管轄分立案管轄和審判管轄兩大類。
刑事訴訟中的回避是指偵查人員、檢察人員、審判人員等對案件有某種利害關(guān)系或者其他特殊關(guān)系,可能影響案件的公正處理,不得參與辦理本案的一項訴訟制度。刑事訴訟中的回避可以分為自行回避、申請回避、指定回避三種。
刑事訴訟中的辯護(hù),是指犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人針對控訴方的指控為犯罪嫌疑人或被告人進(jìn)行無罪、罪輕、減輕或免除罪責(zé)的反駁和辯解,以維護(hù)其合法權(quán)益的訴訟行為。辯護(hù)可以分為自行辯護(hù)、委托辯護(hù)、指定辯護(hù)。
刑事訴訟中的,是指人接受公訴案件的被害人及其法定人或者近親屬、自訴案件的自訴人及其法定人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定人的委托,以被人名義參加訴訟活動,由被人承擔(dān)行為法律后果的一項法律制度。
3.刑事訴訟證據(jù)、強制措施和附帶民事訴訟
刑事證據(jù)的種類包括:物證、書證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解;鑒定結(jié)論、勘驗、檢查筆錄、視聽資料。刑事訴訟中的強制措施,是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院為保證刑事訴訟的順利進(jìn)行,依法對犯罪嫌疑人、被告人的人身自由進(jìn)行暫時限制或依法剝奪的各種強制性方法。根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定,強制措施有拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留和逮捕。刑事附帶民事訴訟是指司法機(jī)關(guān)在刑事訴訟過程中,在解決被告人刑事責(zé)任的同時,附帶解決因被告人的犯罪行為所造成的物質(zhì)損失的賠償問題而進(jìn)行的訴訟活動。
(二)刑事訴訟程序
1.立案和偵查
立案是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對報案、控告、舉報和犯罪人的自首等方面的材料進(jìn)行審查,以判明是否有犯罪事實并需要追究刑事責(zé)任,依法決定是否作為刑事案件交付偵查或?qū)徟械脑V訟活動。偵查是指偵查機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中,依照法律進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)強制性措施。偵查行為包括:訊問犯罪嫌疑人;詢問證人、被害人;勘驗、檢查;搜查;扣押物證、書證;鑒定;辨認(rèn);通緝。
2.刑事
刑事是指享有控訴權(quán)的國家機(jī)關(guān)和公民依法向人民法院提訟,要求人民法院對指控的犯罪行為進(jìn)行審判,以追究被告人刑事責(zé)任的訴訟活動。我國實行的是以公訴為主、自訴為輔的模式。
3.刑事審判程序
篇8
(2)證據(jù)失權(quán)的期限。我國證據(jù)失權(quán)制度的期限是在舉證期限內(nèi)。這一舉證期限可由當(dāng)事人約定,也可由法官指定不少于30天的一個期間。實務(wù)中若當(dāng)事人約定期限過長,法官一般都會依職權(quán)進(jìn)行指導(dǎo),促使其從新約定合理的期限或為其指定相應(yīng)期限。在舉證限期內(nèi),當(dāng)事人應(yīng)就其負(fù)舉證責(zé)任的事實所收集到的證據(jù)進(jìn)行舉證。
(3)證據(jù)失權(quán)的原因。證據(jù)失權(quán)的原因是當(dāng)事人在約定或規(guī)定的舉證期限內(nèi)怠于向法院提交證據(jù),從而因其行為不再認(rèn)定該證據(jù)的可使用性及證明意義。這種“怠于舉證”的行為應(yīng)當(dāng)理解為具有可歸責(zé)性的主觀懈怠,故意和重大過失的主觀因素可以視為證據(jù)失權(quán)的主觀原因,但一般過失以下或有正當(dāng)理由逾期舉證的情況則應(yīng)區(qū)別對待。這一問題在證據(jù)失權(quán)的例外部分有所涉及。
(4)證據(jù)失權(quán)的后果。我國證據(jù)失權(quán)制度的后果是喪失證據(jù)的提出權(quán)利和證明權(quán)利。當(dāng)事人承擔(dān)證明不能乃至敗訴的不利法律后果。當(dāng)然,證據(jù)未能按時提交而喪失證明權(quán)利只是程序上的一種制裁,當(dāng)事人的實體權(quán)利并未因此而喪失。
(5)證據(jù)失權(quán)的例外。為了靈活化處理實踐中的證據(jù)失權(quán)問題,《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》也規(guī)定了不受證據(jù)失權(quán)規(guī)制的例外情形,主要包括以下幾方面:(a)對方當(dāng)事人同意質(zhì)證的,不發(fā)生失權(quán)后果。(b)當(dāng)事人主張的法律關(guān)系的性質(zhì)或民事行為的效力與人民法院根據(jù)案件事實作出的認(rèn)定不一致,人民法院通知當(dāng)事人變更訴訟請求的,不發(fā)生證據(jù)失權(quán)后果,相應(yīng)的人民法院應(yīng)當(dāng)重新指定舉證期限。(c)當(dāng)事人在舉證期限內(nèi)提交證據(jù)材料確有困難的,可以向人民法院申請延期舉證,是否準(zhǔn)許由人民法院決定。人民法院準(zhǔn)許延期舉證的,不發(fā)生證據(jù)失權(quán)后果。(d)當(dāng)事人在舉證期限屆滿后所提交的是新的證據(jù)的,人民法院應(yīng)當(dāng)通知當(dāng)事人在合理的期限內(nèi)提出意見或者舉證。(e)當(dāng)事人在延長的舉證期限內(nèi)因客觀原因不能提交的不是新的證據(jù),但不審理該證據(jù)可能導(dǎo)致裁判明顯不公的,應(yīng)當(dāng)作為新證據(jù)予以審理。
二、民事訴訟證據(jù)失權(quán)制度具體適用中存在的問題
1.證據(jù)失權(quán)的取舍。是否要實行證據(jù)失權(quán)制度?這要從兩個方面來講。第一是民事訴訟中是否必須要有證據(jù)失權(quán)制度。這個問題似乎已經(jīng)毋庸置疑。更為重要的是第二個問題,那么就是證據(jù)失權(quán)是否適合我國當(dāng)下的國情?一方面,當(dāng)前中國法制建設(shè)還不完善,在這種情況下推行證據(jù)失權(quán)制度確實存在著一定的阻力。對于法官來說,雖然有的法官可以嚴(yán)格依照規(guī)定將逾期證據(jù)拒絕,但是也有相當(dāng)一部分的法官極不情愿用失權(quán)來制裁逾期舉證的當(dāng)事人。即便如此,筆者認(rèn)為,在中國實行證據(jù)失權(quán)仍然是有必要的。證據(jù)失權(quán)制度是舉證時限制度重要組成部分,如果沒有證據(jù)失權(quán)或者其他類似制度,那么舉證時限制度就等于一紙空文。因為這對于當(dāng)事人來說,即使不按照法定或者約定的舉證時限舉證,也不會有任何不利后果,那么這一規(guī)定對他就毫無約束力可言,一旦遇到了需要使用拖延戰(zhàn)術(shù)或者證據(jù)突襲來獲得勝訴的時候,當(dāng)事人就會毫不猶豫的使用那些手段,因為沒有任何不利后果。
2.證據(jù)失權(quán)審查程序的缺失《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第三十四條第一款規(guī)定,“對于當(dāng)事人逾期提交的證據(jù)材料,人民法院審理時不組織質(zhì)證,但對方當(dāng)事人同意質(zhì)證的除外”。同時第四十三條第一款又規(guī)定,“當(dāng)事人舉證期限屆滿后提供的證據(jù)不是新的證據(jù),人民法院不予采納”。人民法院組織質(zhì)證,除對證據(jù)的內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)證外,還要對證據(jù)的形式,包括證據(jù)來源、產(chǎn)生的時間、證人的資格等進(jìn)行質(zhì)證。雖然面對一方當(dāng)事人逾期提交的證據(jù),對方當(dāng)事人持什么態(tài)度這一因素對于是否科以失權(quán)的制裁或效果具有決定性意義,但是第三十四條第二款規(guī)定逾期提交的證據(jù)不組織質(zhì)證,試問不組織質(zhì)證,如何能知曉該證據(jù)是否為“新證據(jù)”?可能有人會說,《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》同樣對新證據(jù)的種類進(jìn)行了界定,根據(jù)界定的范圍可確定是否為新證據(jù)。但是,不組織質(zhì)證如何知道該證據(jù)是否為舉證期屆滿后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù),又怎么知道當(dāng)事人在期限內(nèi)沒有舉證的客觀原因呢?可見,在制度上,缺少一種認(rèn)定證據(jù)失權(quán)的審查機(jī)制,由雙方當(dāng)事人來對逾期提交的證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證,由法官來居中裁判,對逾期的證據(jù)是否為新證據(jù),是否失權(quán)做出裁決。這里可以借鑒美國立法的經(jīng)驗,即采用審前程序的模式來做為證據(jù)失權(quán)的審查程序。
3.原被告救濟(jì)途徑不對等在我國當(dāng)前的訴訟體制下,法院準(zhǔn)許原告撤回將使原告得以輕易規(guī)避證據(jù)失權(quán)制度所確定的不利后果。當(dāng)原告有了一份超過舉證時效而失權(quán)的證據(jù)時,原告可以選擇撤訴,在法院做出準(zhǔn)予撤訴的裁定后重新,此時那份證據(jù)仍然具有證據(jù)效力,即使它曾經(jīng)因為逾期舉證喪失了證據(jù)效力。也就是說,在民事訴訟中,原告在舉證期限內(nèi)既沒提交證據(jù),又沒有申請延期舉證,為了避免產(chǎn)生對自己不利的后果,可以選擇撤回后重新來進(jìn)行救濟(jì),其損失不過是有限的訴訟費及相關(guān)費用??梢坏┍桓嬖谂e證期限內(nèi)未舉證而且未提出延期申請,且其證據(jù)又不屬新證據(jù)時,該如何尋求同等程度的法律救濟(jì)呢?從《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的規(guī)定來看,是沒有辦法的。
4.證據(jù)失權(quán)的效力不明晰證據(jù)失權(quán)按照效力分為相對失權(quán)和絕對失權(quán)。從我國的立法規(guī)定中很難看出證據(jù)失權(quán)效力是相對失權(quán)還是絕對失權(quán)。對此,筆者認(rèn)為將證據(jù)失權(quán)規(guī)定為絕對失權(quán)是不妥當(dāng)?shù)模驗樽C據(jù)失權(quán)與民事訴訟中的其他失權(quán)諸如答辯失權(quán)、上訴失權(quán)、申請再審失權(quán)、提出管轄權(quán)異議失權(quán)有很大不同。其他失權(quán)有一個共同的特點是法律給當(dāng)事人規(guī)定了一個合理的期限,當(dāng)事人在這個期限里可以自主的決定是否行使某項權(quán)利,也不依賴于他人的配合。但是證據(jù)失權(quán)則不同。首先當(dāng)事人提出證據(jù),不論是否超出舉證時限,都說明了當(dāng)事人有證明的意愿。然而證據(jù)并不同于其他文書,證據(jù)不是現(xiàn)成的,證據(jù)會隨著訴訟發(fā)展而產(chǎn)生新的需要。即便是在民事訴訟中有較大的主動權(quán)的原告,有時面臨被告提出的新的抗辯,可能也需要去尋找證據(jù)進(jìn)行反擊,更不用說比較被動的被告了。而且證據(jù)失權(quán)的后果對當(dāng)事人來說是相當(dāng)嚴(yán)重的,提供證據(jù)的權(quán)利存在與否,很可能關(guān)系到最后訴訟的勝負(fù)。僅僅因為超過時間而讓本來可能勝訴的一方敗訴,似乎也略顯殘酷了。因此,證據(jù)失權(quán)規(guī)定的不明晰,將有可能被解讀為絕對失權(quán),如此一來適用中必然會阻礙法官發(fā)現(xiàn)客觀真實,對那些缺少訴訟技巧的當(dāng)事人也會造成實質(zhì)上的損害,這有違法律的公平與正義。
三、完善我國民事訴訟證據(jù)失權(quán)制度的建議
基于以上論述,筆者認(rèn)為對我國民事訴訟證據(jù)失權(quán)應(yīng)做相應(yīng)完善。在宏觀上,應(yīng)當(dāng)以修改民事訴訟法的方式將證據(jù)失權(quán)制度確定下來。微觀上,為使該制度更具操作性,宜從以下幾方面進(jìn)行完善。
1.構(gòu)建遲延證據(jù)的救濟(jì)性審查程序?qū)τ谟馄谔峤坏淖C據(jù),筆者建議不要當(dāng)即發(fā)動失權(quán)制裁,可以考慮引入一個當(dāng)事人雙方圍繞應(yīng)否失權(quán)進(jìn)行辯論的程序,并在法官根據(jù)雙方辯論做出是否失權(quán)的裁決之后,對此再賦以當(dāng)事人到一審程序終結(jié)時一并或單獨提起上訴的權(quán)利。一般來講,法官適用失權(quán)的效果或制裁有三個方面的因素必須或可以考慮衡量。首先必須判斷逾期提交證據(jù)的當(dāng)事人一方是否存在延誤的故意或重大過失;其次是應(yīng)該權(quán)衡當(dāng)事人在程序上的過錯程度與可能給案件實體內(nèi)容處理帶來的影響孰輕孰重;最后在一定情形下,還可以考慮當(dāng)事人逾期提交證據(jù)的行為是否確實造成了訴訟的延誤。
2.完善庭前準(zhǔn)備程序證據(jù)失權(quán)制度的適用要以當(dāng)事人有充分的舉證條件為前提,否則就有失公正。因此應(yīng)完善庭前準(zhǔn)備程序,讓盡量多的證據(jù)在開庭前就進(jìn)行交換,使當(dāng)事人之間在庭前在法官的主持和引導(dǎo)下,就證據(jù)情況進(jìn)行充分的交流和溝通,使其明晰雙方的訴訟力量,盡可能多地壓縮證據(jù)突襲的空間。給予了當(dāng)事人充分的舉證時間和空間后,證據(jù)失權(quán)制度才會不顯得那么殘酷。
篇9
篇10
(二)啟動條件的規(guī)定較為模糊與主觀
在新刑事訴訟法中,將控制下交付的啟動條件規(guī)定為“根據(jù)偵查犯罪的需要”。在對其進(jìn)行理解的過程中,最為重要的就是界定“需要”二字。在心理學(xué)中,認(rèn)為“需要”是人的主觀狀態(tài),是生理需求與社會需求在人腦中的反映。從心理學(xué)的角度對控制下交付的啟動條件進(jìn)行分析,其更加注重偵查機(jī)關(guān)的主觀要求,而忽視了實施的客觀可能性。此外,啟動條件的規(guī)定較為模糊,可操作性較差,導(dǎo)致偵查人員可能陷入到無所適從或者濫用的局面,導(dǎo)致控制下交付的啟動不能夠選準(zhǔn)準(zhǔn)確的時機(jī),增加控制下交付的風(fēng)險。
(三)申請與執(zhí)行的程序缺乏具體性
在新刑事訴訟法中規(guī)定,公安機(jī)關(guān)實施控制下交付的申請與執(zhí)行都“依照規(guī)定”,但對規(guī)定的內(nèi)容卻并未具體體現(xiàn)。時至今日,我國在法律層面中都沒有對控制下交付的申請與執(zhí)行程序進(jìn)行明確的規(guī)定,所存在的都是一些文件與協(xié)議。主要的文件包括《公安機(jī)關(guān)禁毒民警執(zhí)勤行為規(guī)范》、《關(guān)于案件偵查協(xié)作有關(guān)問題通知》等;主要的國際協(xié)議包括《聯(lián)合國禁止非法販運品與精神藥物公約》等。這些文件與協(xié)議成為了我國警方實施控制下交付的重要依據(jù),能夠為反毒的國際合作提供更高的保障。但是依據(jù)這些文件與規(guī)范對控制下交付進(jìn)行規(guī)制,存在一定的問題,例如缺乏法律的剛性與強制性、缺乏具體的申請與執(zhí)行程序等。
(四)控制下交付與相關(guān)法律規(guī)定存在沖突
從長期的偵查實踐中可知,我國對于控制下交付缺乏明確的法律規(guī)定,在運作方面存在非常嚴(yán)重的違法性,與刑事訴訟法、海關(guān)法、出境入境管理法等相關(guān)法律規(guī)定都存在嚴(yán)重的沖突。在新的刑事訴訟法中,雖然針對控制下交付制定了相關(guān)的規(guī)定,但是其與相關(guān)法律規(guī)定之間的沖突并未得到解決。例如,在刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定中指出,我國的搜查與扣押都是公開的,但是在控制下交付進(jìn)行執(zhí)行的過程中,如果偵查機(jī)關(guān)采用公開的搜查與扣押方式將會驚動犯罪嫌疑人,因此需要在絕密的狀態(tài)下執(zhí)行,但是這種非公開的搜查與扣押在新刑事訴訟法中是沒有法律依據(jù)的。
二、結(jié)論與建議
(一)結(jié)論
我國在對刑事訴訟法中的控制下交付立法模式進(jìn)行規(guī)制的過程中,實現(xiàn)了國際傳統(tǒng)立法模式的突破,與國際公約的發(fā)展相互適應(yīng)。但是,新刑事訴訟法中控制下交付的相關(guān)規(guī)定只有一條,內(nèi)容較為粗疏、可操作性較差,同時還與國際公約相互抵牾。因此,對控制下交付立法進(jìn)行變革已經(jīng)成為必然的選擇。在對控制下交付立法的改革與完善路徑進(jìn)行選擇的過程中,需要考慮的因素主要包括兩個方面:第一,刑事訴訟法修正案在2012年3月15日頒布,2013年1月1日生效,刑事訴訟法在短時間內(nèi)并不會對其再次進(jìn)行修正,難以滿足控制下交付變革的需求;第二,我國刑事訴訟法的容量較少、設(shè)計抽象,而控制下交付這種偵查措施又較為復(fù)雜,在刑事訴訟法中對控制下交付進(jìn)行詳細(xì)、系統(tǒng)的規(guī)范存在一定的難度。通過以上兩個方面因素的考慮,本文指出控制下交付改革與完善的主要路徑包括:第一,對《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》進(jìn)行修改,從而實現(xiàn)對控制下交付的具體化與規(guī)范化;第二,通過專門性行政規(guī)章的執(zhí)行實現(xiàn)對控制下交付的規(guī)范;第三,通過制定專門的《控制下交付法》實現(xiàn)對控制下交付的規(guī)范。這些改革與完善的路基各自具有自己的優(yōu)勢與不足,通過對這三種路徑進(jìn)行綜合分析之后得出,選擇第三種路徑的可行性較高。
篇11
3、根據(jù)《契稅暫行條例》及實施細(xì)則的規(guī)定,契稅的征收機(jī)關(guān)是地方財政機(jī)關(guān)或地方稅務(wù)機(jī)關(guān),而《河南省契稅實施辦法》第十六條已進(jìn)一步明確規(guī)定“契稅的征收管理機(jī)關(guān)為土地、房屋所在地的財政機(jī)關(guān)”,因此,結(jié)合實際情況,契稅的征收機(jī)關(guān)應(yīng)該為xx縣財政局,而不是xx縣房產(chǎn)管理局。
二、超越職權(quán)
1、xx社國稅處罰案。被上訴人對上訴人作出的處罰發(fā)生在2001年5月1日前,應(yīng)當(dāng)適用原《稅收征收管理法》,而原《稅收征收管理法》只授予稅務(wù)機(jī)關(guān)對稅款的強制執(zhí)行權(quán),并未授予其對罰款的強制執(zhí)行權(quán),被上訴人對罰款采取行政強制措施的行為,超越了法律的授權(quán),屬于越權(quán)行為。
2、聯(lián)社物價局處罰案。行政機(jī)關(guān)行使行政職權(quán),必須有法律、法規(guī)和規(guī)章的明確授權(quán),沒有法律、法規(guī)和規(guī)章明確授權(quán)的事項,行政機(jī)關(guān)無權(quán)插手和處罰,這是行政法的基本常識。
《中華人民共和國價格法》第三十三條規(guī)定:“縣級以上地方各級人民政府價格主管部門,依法對價格活動進(jìn)行監(jiān)督檢查,并依照本法的規(guī)定對價格違法行為實施行政處罰”;該法第二條規(guī)定:“本法所稱價格包括商品價格和服務(wù)價格”。因此,價格法授權(quán)被告管理的范圍只能是商品價格和服務(wù)價格的違法行為,而不包括經(jīng)營性收費行為。
《國家計委關(guān)于價格監(jiān)督檢查證辦法使用管理范圍》第四條明確規(guī)定:“價格監(jiān)督檢查證適用于監(jiān)督檢查在我國境內(nèi)發(fā)生的商品價格、服務(wù)價格和國家機(jī)關(guān)收費行為”,對原告收取的憑證工本費不在價格監(jiān)督檢查證使用的范圍之內(nèi),被告人員持價格監(jiān)督檢查證對原告收取憑證工本費的行為進(jìn)行所謂的監(jiān)督檢查,明顯超越了法定職權(quán)。
《河南省物價監(jiān)督檢查條例》第二條規(guī)定:“價格監(jiān)督的范圍包括政府定價、政府指導(dǎo)價、行政事業(yè)性收費及政府健身的居民基本生活必需品和服務(wù)價格”,很明顯,憑證工本費不屬于行政事業(yè)性收費及政府健身的居民基本生活必需品和服務(wù)價格,那么憑證工本費是否屬于政府定價、政府指導(dǎo)價呢?答案也是否定的。首先,被告沒有提供憑證工本費屬于中央定價或者地方定價的證據(jù),應(yīng)當(dāng)視為對憑證工本費是否屬于政府定價、政府指導(dǎo)價沒有證據(jù)予以證明;其次,被告在行政處罰決定書沒有認(rèn)定金融機(jī)構(gòu)憑證工本費屬于政府定價或者政府指導(dǎo)價,庭審中即使如此辯解也不能作為其具體行政行為合法性的依據(jù);再者,國家發(fā)展計劃委員會2001年7月4日的《國家計委和國務(wù)院有關(guān)部門定價目錄》明確排除了金融機(jī)構(gòu)憑證工本費;第四,即使被告現(xiàn)在提供了包括金融機(jī)構(gòu)憑證工本費的地方定價目錄,也因超出了行政訴訟的舉證時限和該地方定價目錄違反《中華人民共和國價格法》第十八條而無效。因此《河南省價格監(jiān)督檢查條例》沒有授權(quán)被告對金融機(jī)構(gòu)憑證工本費進(jìn)行監(jiān)督檢查,被告依據(jù)該條例進(jìn)行的監(jiān)督檢查和行政處罰均屬于超越職權(quán)。
三、行政處罰對象
1、xx社工商處罰案。xx縣城市信用合作社由于體制改革原因,已于2001年3月30日經(jīng)被告登記更名為xx縣xx農(nóng)村信用合作社,但被告在2001年4月16日做出行政處罰時,被處罰人仍然是xx縣城市信用合作社,被告自己為原告辦理的變更登記,被告不可能不知道xx縣城市信用合作社已經(jīng)不存在了。連最基本的被處罰人都沒有搞清楚,就匆忙作出處罰決定,可見被告的處罰是何等的草率和不負(fù)責(zé)任!
2、xx社統(tǒng)計處罰案。申請人不存在屢次遲報統(tǒng)計資料的行為,被申請人對xx縣xx城市信用合作社(以下簡稱道南社)的行為對申請人做出行政處罰,屬于處罰主體錯誤。申請人與道南社在法律上沒有利害關(guān)系,被申請人認(rèn)定兩者之間存在隸屬關(guān)系沒有事實和法律上的根據(jù)。
四、執(zhí)法程序
1、xx社工商處罰案。被告送達(dá)行政處罰告知書的程序違法。根據(jù)規(guī)定,受送達(dá)人是單位的,法律文書應(yīng)當(dāng)由單位負(fù)責(zé)收發(fā)的部門或其法定代人簽收,原告沒有負(fù)責(zé)收發(fā)的部門,被告應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)原告法定代表人。被告送達(dá)原告副主任李xx的行為,依法不具有送達(dá)的法律效力,應(yīng)視為沒有送達(dá)。
2、xx社統(tǒng)計處罰案。根據(jù)《行政處罰法》及《民事訴訟法》的規(guī)定,送達(dá)法律文書,受送達(dá)人是法人的,應(yīng)當(dāng)由法人的法定代表人或者該法人負(fù)責(zé)收件的人簽收。申請人沒有辦公室等專門負(fù)責(zé)收件的機(jī)構(gòu)或人,因此,被申請人應(yīng)當(dāng)將文書直接送達(dá)申請人的法定代表人,但申請人的前任及現(xiàn)任法定代表人均沒有接到被申請人送達(dá)的任何文書,被申請人的送達(dá)違反了法律規(guī)定,屬于程序違法。
3、xx社統(tǒng)計處罰案。根據(jù)法律規(guī)定,行政處罰告知書的處罰內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與行政處罰決定書一致。不一致的,行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)再次告知聽證權(quán)利。被申請人在處罰決定書與告知書內(nèi)容不一致的情況下,沒有履行再次告知義務(wù)。
4、xx社工商處罰案。被告行政處罰決定書適用《中華人民共和國企業(yè)法人登記條例實施細(xì)則》第63條第1款第4項,而行政處罰告知書告知的法律條款為該細(xì)則的第66條第1款第4項。法律適用屬于行政處罰的重要事項,被告改變行政處罰的法律適用,應(yīng)當(dāng)履行重新告知義務(wù),被告沒有履行這一義務(wù),根據(jù)行政處罰法的規(guī)定,沒有告知的行政處罰決定不能成立。
5、xx社國稅處罰案。被上訴人通過金融機(jī)構(gòu)扣劃款項時,應(yīng)當(dāng)附送行政處罰決定書副本但沒有附送,屬于程序違法。根據(jù)《稅收征收管理法》第40條、《稅收征收管理法》第51條及銀發(fā)(1998)312號的規(guī)定,被上訴人在采取行政強制措施之前應(yīng)事先向上訴人送達(dá)“催繳稅款通知書”,而被上訴人未履行該義務(wù),具體行政行為違法。被上訴人扣劃罰款應(yīng)當(dāng)直接上繳國庫,但寶豐農(nóng)行營業(yè)部提供的扣款傳票卻表明,被上訴人將該款轉(zhuǎn)入自己設(shè)置的帳戶,然后才上繳國庫,被上訴人擅自增加扣款程序,違反了法律規(guī)定。
五、處罰額度和規(guī)章罰款設(shè)定權(quán)限
《國務(wù)院關(guān)于貫徹實施的通知》第二部分規(guī)定:“國務(wù)院各部門制定的規(guī)章對非
經(jīng)營活動中的違法行為設(shè)定罰款不得超過1000元”,因此針對遲報統(tǒng)計報表這一非經(jīng)營活動中的違法行為,處罰限額最高為1000元。被申請人處罰20000元,屬于處罰明顯失當(dāng)。
六、適用法律錯誤
1、xx社國稅處罰案。被上訴人對上訴人2000年1月1日至2000年12月31日所謂的偷稅行為進(jìn)行處罰,應(yīng)當(dāng)適用上訴人行為時的有效法律,而不能適用2001年5月1日才開始實施的《稅收征收管理法》,根據(jù)法律不溯及既往的原則,被上訴人的行為屬于適用法律錯誤。
2、xx社統(tǒng)計處罰案:《統(tǒng)計法》第33條條規(guī)定:“國家統(tǒng)計局根據(jù)本法制定實施細(xì)則,報國務(wù)院批準(zhǔn)施行.”明確規(guī)定了制定統(tǒng)計法實施細(xì)則的機(jī)關(guān)是國家統(tǒng)計局,而不是包括各省人大及其常委會在內(nèi)的其他機(jī)關(guān),因此本案應(yīng)當(dāng)依照《統(tǒng)計法》和《統(tǒng)計法實施細(xì)則》進(jìn)行處理,而不是依照《河南省統(tǒng)計管理條例》。
3、xx社工商處罰案:“通知”和“答復(fù)”是被告上級部門發(fā)給下級部門的內(nèi)部文件,沒有對外,根據(jù)行政處罰法的規(guī)定,沒有對外公布的規(guī)范性文件,不得作為行政處罰的依據(jù)。根據(jù)行政訴訟法的規(guī)定,人民法院審理行政案件依據(jù)的是法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī),參照規(guī)章,“通知”和“答復(fù)”不是規(guī)章,不具有參照效力,當(dāng)然不能作為定案的依據(jù)。
“通知”的制定依據(jù)為《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國企業(yè)法人登記條例》和《中華人民共和國企業(yè)法人登記條例實施細(xì)則》,但上述法律、法規(guī)和規(guī)章任何條、款、項都沒有授權(quán)工商行政管理部門管理房屋租賃事宜,《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》倒是很明確的規(guī)定,由城市房地產(chǎn)管理部門管理房屋租賃行為,工商行政管理部門要管理房屋租賃,就必須有法律、法規(guī)和規(guī)章的明確授權(quán),“通知”引用的依據(jù)中恰恰沒有,因此,該“通知”屬于沒有法律、法規(guī)和規(guī)章依據(jù)的無效規(guī)范性文件。
《城市公有房屋管理規(guī)定》和《城市房屋租賃管理辦法》明確規(guī)定了由市、縣人民政府房地產(chǎn)管理部門主管本行政區(qū)域內(nèi)的城市房屋租賃管理工作,該規(guī)定和辦法均為規(guī)章,“通知”和“答復(fù)”與上述規(guī)章明顯存在沖突,根據(jù)《中華人民共和國立法法》的規(guī)定,這一沖突應(yīng)當(dāng)由國務(wù)院作出決定或者由兩部門聯(lián)合發(fā)文,國家工商行政管理局無權(quán)單獨作出規(guī)定。
4、聯(lián)社耕地占用稅案:聯(lián)社現(xiàn)使用土地1995年之前由寶豐縣化肥廠占用從事非農(nóng)業(yè)建設(shè),后由縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司補辦劃撥手續(xù)用于工業(yè)生產(chǎn),之后將該土地轉(zhuǎn)讓給聯(lián)社。很明顯,聯(lián)社不是占用該地塊進(jìn)行非農(nóng)業(yè)建設(shè)的首次使用者。《中華人民共和國耕地占用稅暫行條例》第4條明確規(guī)定:“耕地占用稅以納稅人實際占用的耕地面積計稅,按照規(guī)定稅額一次性征收?!备鶕?jù)該條規(guī)定,一個地塊只需繳納一次耕地占用稅,也就是說首次占用該地塊從事非農(nóng)業(yè)建設(shè)的單位和個人,應(yīng)當(dāng)繳納耕地占用稅,而不是今后通過轉(zhuǎn)讓取得該地塊從事非農(nóng)業(yè)建設(shè)權(quán)利的單位都需繳納耕地占用稅;如果都需要繳納耕地占用稅,就違反了《中華人民共和國耕地占用稅暫行條例》第4條一次性征收的規(guī)定,形成了重復(fù)納稅。
篇12
所謂行政復(fù)議或行政訴訟期間不停止具體行政行為的執(zhí)行,是指行政機(jī)關(guān)不因當(dāng)事人申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟而暫時停止行政處罰決定的執(zhí)行?!缎姓V訟法》第四十四條規(guī)定:“訴訟期間,不停止具體行政行為的執(zhí)行”。《行政復(fù)議法》第二十一條規(guī)定“行政復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行”,《行政處罰法》第四十五條規(guī)定“當(dāng)事人對行政處罰決定不服申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的,行政處罰不停止執(zhí)行,法律另有規(guī)定的除外”。
從以上法律條文的規(guī)定中均可看出,行政復(fù)議或者行政訴訟期間不停止具體行政行為的執(zhí)行是明確的,它有以下三方面的含義:
一是為了保障行政機(jī)關(guān)合法有效地行使行政權(quán)和保障行政管理活動的正常進(jìn)行。
二是行政機(jī)關(guān)代表國家行使行政權(quán)和對社會的管理權(quán),具有其特殊性,行政權(quán)本身就具有強制力和執(zhí)行力。
三是為了保障行政管理活動的穩(wěn)定性和連續(xù)性,不能隨意間斷和停止對具體行政行為的執(zhí)行。由此,可以得出這樣一個結(jié)論,行政行為一經(jīng)作出,就具有執(zhí)行力和強制力,不能因為行政復(fù)議或者行政訴訟而停止和間斷。
二、目前的司法實踐中,對行政復(fù)議或者行政訴訟期間不停止具體行政行為執(zhí)行的兩種理解。既然相關(guān)法律規(guī)定了在行政復(fù)議或者行政訴訟期間不停止具體行政行為的執(zhí)行,在司法實踐中就應(yīng)不折不扣地貫徹實施。在實施過程中,目前有兩種不同的理解和認(rèn)識。
第一種理解是在行政復(fù)議或行政訴訟期間具體行政行為不停止執(zhí)行包括不停止履行和不停止行政強制執(zhí)行及司法強制執(zhí)行兩個方面的內(nèi)容。不停止履行,就是指行政管理相對人的自覺履行,即具體行政行為一經(jīng)作出,行政管理相對人就應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)主動予以履行。不停止行政強制執(zhí)行和司法強制執(zhí)行是指為了保障行政權(quán)合法有效行使和行政管理活動的有序進(jìn)行,有管轄權(quán)的行政機(jī)關(guān)和人民法院對不履行具體行政行為的行政管理相對人所采取的一種強制手段,包括行政機(jī)關(guān)強制執(zhí)行和申請人民法院強制執(zhí)行。其理由有以下幾個方面:
1、從有關(guān)法律的規(guī)定來看,應(yīng)當(dāng)包含不停止履行和不停止行政強制執(zhí)行及司法強制執(zhí)行的內(nèi)容?!缎姓V訟法》第四十四條、《行政復(fù)議法》第二十一條、《行政處罰法》第四十五條均明確規(guī)定了“行政復(fù)議或者行政訴訟期間不停止具體行政行為的執(zhí)行”。以上法律條文的規(guī)定是明確的、一致的。
2、從保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的途徑來看,行政復(fù)議和行政訴訟均是對行政機(jī)關(guān)的具體行政行為的一種事后救濟(jì)手段。也就是說,具體行政行為一經(jīng)作出,即具有法律效力,具有強制力和執(zhí)行力,因此,在沒有被人民法院確認(rèn)違法之前,它具有法律效力,不能因為行政管理相對人申請行政復(fù)議或者提訟而使其喪失法律效力。即使在行政復(fù)議或行政訴訟期間,仍然可以對具體行政行為進(jìn)行行政強制執(zhí)行或申請人民法院強制執(zhí)行。
3、從行政管理的需要和社會的現(xiàn)實狀況來看,行政機(jī)關(guān)的管理活動應(yīng)具有穩(wěn)定性、連續(xù)性和一貫性。如果具體行政行為一經(jīng)行政復(fù)議或者行政訴訟就中斷或間斷對其執(zhí)行,勢必會影響社會秩序的穩(wěn)定和國家行政管理活動的穩(wěn)定,從而導(dǎo)致社會的無序和混亂,會使法律秩序處于不穩(wěn)定狀態(tài)。因此,在行政復(fù)議或者行政訴訟期間對具體行政行為應(yīng)予行政強制執(zhí)行或申請人民法院強制執(zhí)行。
4、對具體行政行為的行政復(fù)議或行政訴訟不同于訴訟程序中的兩審終審制,具體行政行為一經(jīng)作出,即具有法律效力,就應(yīng)當(dāng)運用國家賦予的強制力來保證具體行政行為內(nèi)容的實現(xiàn),行政復(fù)議或者行政訴訟是保證具體行政行為合法、公正的一種事后補救措施。而訴訟程序中的二審程序,則是在第一審裁判尚未生效的狀態(tài)下進(jìn)入的,上訴期未滿或二審未終結(jié),第一審裁判尚不生效,實際上是訴訟過程中的審判監(jiān)督。
第二種理解是具體行政行為在行政復(fù)議或者行政訴訟期間人民法院不能強制執(zhí)行。
不停止具體行政行為的執(zhí)行包含兩個方面的內(nèi)容:一是行政管理相對人自覺履行具體行政行為所確定的義務(wù);二是行政機(jī)關(guān)不停止對具體行政行為的強制執(zhí)行;它不包含人民法院不停止對具體行政行為的強制執(zhí)行。這種理解的理由有以下幾個方面:
1、有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定了在行政復(fù)議或者行政訴訟期間人民法院不能對具體行政行為強制執(zhí)行。
《行政訴訟法》第六十六條規(guī)定“公民、法人或者其他組織對具體行政行為在法定期限內(nèi)不提訟又不履行的,行政機(jī)關(guān)可以申請人民法院強制執(zhí)行”;《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈行政訴訟法〉有關(guān)問題的解釋》第八十六條規(guī)定行政機(jī)關(guān)申請執(zhí)行其具體行政行為,應(yīng)當(dāng)具備“具體行政行為已經(jīng)生效”的條件;第九十四條規(guī)定“在訴訟過程中,被告或者具體行政行為確定的權(quán)利人申請人民法院強制執(zhí)行被訴具體行政行為,人民法院不予執(zhí)行”。從以上規(guī)定可以看出,行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為在行政復(fù)議和行政訴訟期間申請人民法院強制執(zhí)行,人民法院應(yīng)不予受理和不予執(zhí)行。
首先,行政機(jī)關(guān)只能在公民、法人或者其他組織對具體行政行為在法定期限內(nèi)未申請復(fù)議或者未提起行政訴訟又不履行義務(wù)時,才可以申請人民法院強制執(zhí)行。也就是說,公民、法人或其他組織在法定期限內(nèi)申請行政復(fù)議或者提起了行政訴訟的,行政機(jī)關(guān)不能申請人民法院強制執(zhí)行。
其次,具體行政行為是否生效,是人民法院受理并執(zhí)行行政機(jī)關(guān)的具體行政行為的法定條件之一。在行政復(fù)議或者行政訴訟期間,具體行政行為還處在審查階段,其效力也處在不確定狀態(tài),還沒有發(fā)生法律效力,因此,還不具備人民法院受理并執(zhí)行的條件。
再次,在訴訟過程中,行政機(jī)關(guān)申請人民法院強制執(zhí)行其具體行政行為的,人民法院不予執(zhí)行,這是一般規(guī)定。只有在特定情況下,如不及時執(zhí)行可能給國家利益、公共利益或者他人合法權(quán)益造成不可彌補的損失的,人民法院才能先予執(zhí)行,并還要求申請人提供相應(yīng)的財產(chǎn)擔(dān)保。除此之外,行政訴訟期間對被訴具體行政行為應(yīng)不予執(zhí)行。
2、有關(guān)司法解釋的規(guī)定,也體現(xiàn)了在行政復(fù)議或者行政訴訟期限內(nèi),人民法院不能對具體行政行為強制執(zhí)行的精神。最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《行政訴訟法》若干問題的解釋第九十三條規(guī)定“人民法院受理行政機(jī)關(guān)執(zhí)行其具體行政行為的案件后,應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)由行政審判庭組成合議庭對具體行政行為的合法性進(jìn)行審查,并就是否準(zhǔn)予強制執(zhí)行作出裁定”。如果行政管理相對人對具體行政行為不服并已提起了行政訴訟,人民法院將要對具體行政行為進(jìn)行合法性審查,而行政機(jī)關(guān)又要求人民法院對被訴具體行政行為強制執(zhí)行,行政審判庭又要對其合法性進(jìn)行審查,兩案審查的是同一個具體行政行為;行政訴訟的審查還沒結(jié)案,同一案的非訴行政案件執(zhí)行審查也不可能結(jié)案并進(jìn)入執(zhí)行程序,這也說明了在行政訴訟過程中,人民法院不能對被訴的具體行政行為強制執(zhí)行。
3、在行政復(fù)議或者行政訴訟階段,如行政機(jī)關(guān)申請人民法院執(zhí)行其被訴的具體行政行為,人民法院審查后予以強制執(zhí)行;假設(shè)行政復(fù)議或者行政訴訟對具體行政行為的公正性、合法性審查后作出的是撤銷決定或撤銷判決呢,那豈不是同一人民法院對同一具體行政行為作出自相矛盾的不同裁判和處理嗎?這種狀況顯然是與行政訴訟及非訴行政案件執(zhí)行的立法精神相悖的。
4、從切實保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的角度來看,行政訴訟是人民法院按照有關(guān)法律規(guī)定對行政機(jī)關(guān)的具體行政行為設(shè)立的最后一條補救渠道,是針對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為、復(fù)議機(jī)關(guān)作出的行政復(fù)議行為的一種救濟(jì),如果在行政復(fù)議或者行政訴訟期間人民法院又同時對被復(fù)議或被訴訟的具體行政行為強制執(zhí)行,實際上就是變相剝奪了公民、法人和其他組織的行政復(fù)議權(quán)和提起行政訴訟的權(quán)利,其合法權(quán)益就不可能得到合法有效的保障。因此,在行政訴訟期間,人民法院不能對被訴具體行政行為強制執(zhí)行。
筆者傾向于第二種理解。
二、對“不停止執(zhí)行”規(guī)定的操作方法及建議。
社會主義國家的法制是統(tǒng)一的,特別是近幾年,我國相繼頒布并實施了《行政處罰法》、《行政復(fù)議法》,關(guān)于執(zhí)行《行政訴訟法》的司法解釋等一批規(guī)范行政執(zhí)法和行政訴訟的法律法規(guī),都體現(xiàn)了既要公正執(zhí)法、公正司法、依法行政,又要切實保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的精神,在對“行政復(fù)議或者行政訴訟期間具體行政行為不停止執(zhí)行”的法律規(guī)定的操作上,筆者認(rèn)為應(yīng)采取以下方法。
一是對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為在行政復(fù)議或者行政訴訟期間,要對行政管理相對人加強法制宣傳和教育,敦促其首先自覺履行具體行政行為所確定的義務(wù),在具體行政行為經(jīng)法定程序維持或撤銷后,按照行政復(fù)議或行政訴訟所確定的內(nèi)容最后實施執(zhí)行。
篇13
由于行政訴訟有著和民事訴訟不同的立法宗旨和目標(biāo),故兩者雖在第三人制度上有相同之處,但存在更多的不同。行政訴訟第三人和民事訴訟第三人的相同點。(第三123人參訴的目的。訴訟第三人無論是與案件本身或與裁判結(jié)果有利害關(guān)系,還是支持原告或被告,其參與到訴訟中都是為了維護(hù)自己的利益。同時,有第三人的參加,人民法院可廣開言路,徹底了解案情,從而客觀地審辦案件。(參加訴訟的時間。第三人參訴是以他人之訴正在進(jìn)行中為前提,故其參與到訴訟中的時間也就限定在他人訴訟開始之后裁判終結(jié)之前,這是第三人性質(zhì)所決定的。⑨參加訴訟的方式。行政訴訟第三人可根據(jù)本人申請經(jīng)過法院予以準(zhǔn)許參加到訴訟中或由法院通知其參訴。
民事訴訟中分為有獨立請求權(quán)和無獨立請求權(quán)的第三人,其中無獨立請求權(quán)的第三人也存在這兩種參訴方式。(提高訴訟效率。第三人參加訴訟引起的參加之訴與本訴的合并,同時可以避免第三人因沒有參加訴訟而提起新的訴訟,造成審判資源的浪費,從而及時、有效的處理案件。行政訴訟第三人和民事訴訟第三人的不同點。①第三人范圍的不同。因?qū)π姓V訟第三人的“利害關(guān)系”不同的理解產(chǎn)生的不同。民事訴訟上第三人是指對原告和被告所爭議的訴訟標(biāo)的主張獨立的請求權(quán),或者雖無獨立的請求權(quán),但從法律視角來看案件的處理結(jié)果與其存在利害關(guān)系,因而參加到他人之間已經(jīng)開始的訴訟中的第三人存在有無獨立請求權(quán)之分。另外,行政訴訟法規(guī)定,允許與提訟的行政行為之間存在利害關(guān)系的利益主體(包括公民、法人、其他組織)作為訴訟的第三人參與案件審理。那么此處的“利害關(guān)系”是可以準(zhǔn)用民事訴訟法中的范圍(即包括直接和間接的利害關(guān)系)還是窄于民事訴訟法第三人的范圍,而僅指直接利害關(guān)系?這個問題也是上面提到過的學(xué)術(shù)界存在爭議的焦點之一。在實務(wù)中,對“利害關(guān)系”的認(rèn)定也沒有局限在與具體行政行為有“直接利害關(guān)系”中,還包括了與案件的判決結(jié)果的利害關(guān)系。同時我國行政法及其解釋并沒有把“利害關(guān)系”只規(guī)定在直接利害關(guān)系上。②對民事訴訟第三人范圍的擴(kuò)大。由于民事訴訟是解決平等主體之間的爭議,所以不存在行政機(jī)關(guān)成為第三人的情形。而在行政訴訟當(dāng)中,其解決的是行政機(jī)關(guān)與公民、法人或者其他組織在行政管理過程中發(fā)生的爭議。由于行政機(jī)關(guān)的參訴,會區(qū)別于民事訴訟第三人的范圍。因此這里會涉及到行政機(jī)關(guān)是否可以成為行政訴訟第三人的問題,基于《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)追加被告但原告未許可的,人民法院應(yīng)通知其作為第三人參與訴訟??梢钥闯霎?dāng)行政機(jī)關(guān)作為機(jī)關(guān)法人參加訴訟時,就可以作為行政訴訟第三人。⑧第三人類型的不同。
行政訴訟第三人是否能夠與民事訴訟第三人一樣,存在有無獨立請求權(quán)之分呢?行政訴訟第三人提出的主張存在三種情況:第一,原告與被告的主張均不同意;第二,原告與被告的主張都同意;第三,無主張,當(dāng)其支持的當(dāng)事人敗訴,可能被判決承擔(dān)某種義務(wù)。由于行政訴訟的情形和制度與民事訴訟的不同,無法簡單的參照民事訴訟中對第三人的“二分法”來對行政訴訟第三人進(jìn)行劃分?,F(xiàn)在學(xué)術(shù)界對行政訴訟第三人的劃分還沒有形成一致的意見。學(xué)者提出的劃分標(biāo)準(zhǔn)主要有兩種:~類是與民事訴訟法第三人的劃分進(jìn)行比較,以第三人提出的不同訴訟主張進(jìn)行劃分;一類是借鑒德國、日本、臺灣等大陸法國家對行政訴訟法第三人的劃分,按第三人與案件處理的利害關(guān)系進(jìn)行劃分。由于行政訴訟制度很多脫胎于民事訴訟制度,很多學(xué)者仍借鑒民事訴訟第三人,但不是簡單根據(jù)有無獨立的請求權(quán)進(jìn)行二分,而是根據(jù)第三人不同的訴訟主張將行政訴訟第三人分為:有獨立請求權(quán)的第三人和無獨立請求權(quán)的第三人。有獨立請求權(quán)的第三人其訴訟主張與原告、被告的訴訟主張都不同,即既反對原告又反對被告,則為有獨立請求權(quán)的第三人;無獨立請求權(quán)的第三人包括兩種,一種是站在被告一方支持被告主張,在訴訟中輔助被告進(jìn)行訴訟,另一種是提出的訴訟主張與原告一致,輔助原告進(jìn)行訴訟。也有學(xué)者借鑒德國、日本和臺灣等大陸法國家對行政訴訟第三人的類型劃分,根據(jù)第三人與案件處理利害關(guān)系及其在案件審理中的作用,將行政訴訟第三人分為:獨立第三人、準(zhǔn)獨立第三人和輔助第三人。以上對行政訴訟第三人的分類都可以為理論和實踐提供指導(dǎo),同時也可以看出其與民事訴訟法第三人的分類是很不相同的。